Поняття ознаки і види сукупності злочинів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Множинність злочинів
1.1. Поняття і види одиничного злочину як складового елементу множинності злочинів
1.2. Поняття та ознаки множинності злочинів
1.3. Форми множинності злочинів
1.4. Кримінально-правові наслідки множинності злочинів
2. Сукупність злочинів
2.1. Місце сукупності злочинів у структурі множинності
2.2. Визначення поняття сукупності злочинів
Висновок
Список використаної літератури

Введення
На мою думку, тема "Поняття, ознаки та види сукупності злочинів" є однією з найактуальніших в курсі Кримінального права. Я так вважаю тому, що вирішення соціально-економічних завдань обумовлює необхідність ефективної боротьби з негативними явищами, що гальмують суспільний розвиток. Найбільш небезпечним з них є злочинність. Її різке зростання в останні роки викликає в населення невпевненість у своїй безпеці, ускладнює хід перетворень у суспільстві. Це викликає об'єктивну потребу значного підвищення рівня боротьби зі злочинними діяннями, вдосконалення кримінального законодавства та розробки науково-практичних рекомендацій його застосування.
Реалізація цих проблем набуває важливого значення у випадках, коли особа вчиняє кілька злочинів і його протиправна поведінка характеризується підвищеною суспільною небезпекою. При вирішенні таких справ судово-слідчим органам доводиться стикатися з чотирма завданнями: по-перше, обгрунтовано притягнути особу до кримінальної відповідальності за вчинення двох і більше злочинів, по-друге, правильно кваліфікувати вчинене за кільком нормам кримінального закону, по-третє, призначити винному законне і справедливе покарання за кожне скоєний злочин і, по-четверте, правильно обрати принцип і визначити остаточне покарання за сукупністю злочинів.
Дана тема розроблена такими авторами, як Журавльов М.П., ​​Рарог А.І., Третьякова Т.В., Семенцова І.А., Іванов Н.Г., Наумов А.В. та іншими вченими.
Мета даної курсової роботи - розглянути таке поняття, як сукупність злочинів у всіх аспектах і з'ясувати для себе основні положення даної теми.
1. Множинність злочинів
1.1. Поняття і види одиничного злочину як складового елементу множинності злочинів
Вчинення особою двох або більше злочинів являє собою підвищену суспільну небезпеку. Більш висока небезпека скоєного обумовлена ​​тим, що кілька злочинів за інших рівних умов завдають значно більших збитків правоохоронюваним інтересам, ніж одне. Неодноразове вчинення злочинів свідчить також про стійкість і інтенсивності асоціальної спрямованості особистості винного та високого ступеня його соціальної небезпеки. Для виправлення такої особи та попередження вчинення нових злочинів потрібні більш суворі заходи кримінально-правового впливу, ніж для осіб, які вчинили злочин впервие2.
Множинність злочинів включає в якості складових елементів кілька поодиноких (єдиних) злочинів. Для правильної кваліфікації скоєних злочинних діянь, призначення покарань, а також відмежування множинності злочинів від одиничних діянь виникає необхідність розкрити зміст поняття та видів одиничного преступленія6.
Під одиничним злочином розуміється суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки одного складу, передбаченого у відповідних пункті, частини, статті Особливої ​​частини КК РФ4.
Одиничне злочин по законодавчої конструкції свого складу може бути як простим, так і складним. Просте одиничний злочин передбачає одне злочинне діяння, що посягає на один об'єкт і здійснене з однією формою вини, який утворює один склад і кваліфікується за однією статтею КК РФ. Наприклад, одиничними простими злочинами є заподіяння смерті через необережність (ст. 109 КК РФ), крадіжка (ст. 158 КК РФ), шахрайство (ст. 159 КК РФ) та інше.
Одиничне складне злочин також утворює один склад і кваліфікується за однією статтею КК РФ, однак на відміну від одиничного простого злочину його об'єктивна сторона характеризується складним змістом (наприклад, наявність декілька злочинних діянь або злочинних наслідків) 3.
Розрізняють такі види одиничних складних злочинів:
1) злочини з альтернативними діями. Специфіка цих злочинів полягає в тому, що вчинення будь-якого з названих у диспозиції статті Особливої ​​частини КК РФ дії (бездіяльності) утворює окоченний складу злочину. Наприклад, відповідно до ст. 228 КК РФ злочином визнаються незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка без мети збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Будь-яке з цих дій утворює склад цього злочину незалежно від того, здійснив винний одне або декілька перерахованих деяній5;
2) складові злочину. Під складовими розуміються злочину, доданки з двох або декількох різнорідних суспільно небезпечних діянь, кожне з яких передбачено кримінальним законом як самостійного злочину. Такі злочинні діяння внаслідок їх внутрішнього єдності та взаємозв'язку об'єднуються в один склад. Складений злочин має більш високим ступенем суспільної небезпеки, ніж кожне з вхідних в його склад. Конструкція розглянутих злочинів дозволяє більш точно врахувати сукупну ступінь суспільної небезпеки і відобразити її в санкції кримінально-правової норми. Прикладом складового злочину є розбій, визначається в законі як напад з метою розкрадання чужого майна, вчинене із застосуванням або з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров'я (ч. 1 ст. 162 КК РФ). Даний склад об'єднує два злочинних діяння - спробу відкритого викрадення майна (грабіж - ст. 161 КК РФ) і заподіяння насильства (або його загроза), небезпечного для життя і здоров'я потерпілого (ст. 111 КК РФ). І те й інше діяння мають самостійні склади, але в силу свого органічного внутрішньої єдності утворюють одне складне злочин, а не їх множинність і кваліфікуються за однією статтею кримінального закону (розбій);
3) злочини з додатковими тяжкими наслідками. До них відносяться такі, в основі яких лежить одна дія, але що спричинило кілька різних злочинних наслідків, (основне і додаткове). Наприклад, ч. 2 ст. 167 КК РФ передбачає відповідальність за умисне знищення (або пошкодження) чужого майна, що призвело з необережності до смерті людини. Таким чином, один злочин складається ніби з двох самостійних діянь: умисного знищення (або пошкодження) майна та заподіяння з необережності смерті потерпілому. Однак, будучи внутрішньо взаємопов'язаними, ці діяння являють собою одиничний злочин;
4) продовжувані злочини. Продовжуємо визнається злочин, що складається з ряду юридично тотожних діянь, спрямованих до однієї мети і об'єднаних єдиним наміром. Специфіка продолжаемого злочину полягає в єдності скоєних злочинних актів та їх внутрішньої взаємозв'язку. Органічна внутрішній зв'язок між окремими злочинними актами, їх внутрішньо єдність виявляється у тому, що кожен акт - це всього лише необхідна ланка (частина) єдиного цілого. Нерозривний взаємозв'язок полягає в спрямованості кожного з діянь проти одного і того ж об'єкта, у подібності їх вчинення, єдності, що настали, а також в єдності злочинного наміру винного, що об'єднує всі злочинні епізоди в одне одиничний злочин.
Продовжуємо злочином найчастіше є розкрадання чужого майна у формі крадіжки, привласнення чи розтрати, а також отримання хабара (ст. 158, 160, 290 КК РФ) 6.
Продовжуємо злочин починається з моменту вчинення першого з утворюючих його дій, а закінчується вчиненням останнього злочинного акту;
5) тривають злочину. Триваюче злочин визначається як дія або бездіяльність, поєднане з подальшим тривалим невиконанням обов'язків, покладених на винного законом під загрозою кримінального переслідування. Прикладами триваючих злочинів, скоєних дією, є: незаконне носіння (ст. 222 КК РФ) або виготовлення зброї (ст. 223 КК РФ), втеча з місця позбавлення волі, з-під арешту або з-під варти (ст. 313 КК РФ ), дезертирство (ст. 338 КК РФ). Шляхом бездіяльності тривають злочини скоюються при невиконанні правового обов'язку: злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків (ст. 157 КК РФ), ухилення від сплати митних платежів (ст. 194 КК РФ), ухилення від сплати податків і (або) зборів (ст. 198 КК РФ) і другое3.
Специфіка триваючих злочинів полягає в тому, що вони здійснюються протягом більш-менш тривалого часу і характеризуються безперервним здійсненням певного складу злочину. Що триває злочин починається з моменту вчинення злочинної дії (бездіяльності) і закінчується внаслідок дій самого винного, спрямованих на його припинення (наприклад, явка з повинною), або з настанням подій, що перешкоджають подальшому вчиненню злочину (затримання злочинця);
6) злочини, що вчиняються повторними діями. Їх особливість полягає в тому, що в якості конструктивних ознак складів виступають різні види повторення проступку (систематичність, неодноразовість). На відміну від складових або продовжуваних такі злочини складаються з низки повторних тотожних дій, кожна з яких окремо утворює не злочин, а інше правопорушення - цивільно-правовий делікт, адміністративний або дисциплінарний проступок8.
До таких злочинів можна віднести доведення до самогубства (ст. 110 КК РФ), катування (ст. 117 КК РФ), незаконне усиновлення (удочеріння) (ст. 154 КК РФ). У названих злочинах неодноразове або систематичне вчинення тотожних дій є обов'язковим, необхідною умовою кримінальної відповідальності, а одиничні випадки таких дій можуть спричиняти лише цивільно-правову, адміністративну або дисциплінарну відповідальність. У подібних випадках повторення тотожних проступків лише в сукупності утворює одне одиничне преступленіе9.
1.2. Поняття та ознаки множинності злочинів
Як кримінально-правове поняття множинність злочинів характеризується низкою юридичних ознак. До них відносяться:
1) вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених статтями кримінального закону;
2) кожна їх двох або більше злочинів є самостійним, одиничним і кваліфікується за окремою статтею (частиною статті) кримінального закону;
3) за кожним із злочинів, що утворюють множинність, зберігаються кримінально-правові наслідки, що випливають з факту його совершенія8.
Ознакою множинності, що характеризує її з кількісної (зовнішньої) сторони, є вчинення однією особою (а при співучасті - групою осіб) не менше двох злочинів. При цьому поняттям множинності охоплюється як вчинення двох злочинів, так вчинення всіх наступних злочинних діянь. Множинність злочинів виключається, якщо одне з двох діянь, вчинених винним, є не злочином, а іншим правопорушенням (цивільно-правовий делікт, адміністративний, дисциплінарний проступок). Наприклад, не утворює множинності поєднання таких дій, як дрібне хуліганство (проступок) і кримінально каране хуліганство, дрібне розкрадання (проступок) і крадіжка (злочин) і тому подобное3.
Другою ознакою множинності є вчинення особою двох або більше злочинів, кожне з яких характеризується як окреме, самостійне, одиничний злочин. Таке одиничний злочин може мати різні форми, але завжди включає в себе ознаки одного, самостійного складу злочину. Поєднання двох або більше одиничних злочинів утворює множинність. При цьому можливі різні поєднання. Наприклад, винний здійснює два або більше «простих» одиничних злочинів, або одне «просте» і поряд з ним продовжуємо або триває злочин, або два складових злочину.
Визначаючи поняття злочину, кримінальний закон (ст. 14 УK РФ) має на увазі як закінчена, так і незакінчена злочинне діяння (приготування і замах). Виходячи з цього, кожне із злочинів, що утворюють множинність, може бути завершеним або незакінченою. Послідовність здійснення закінченого і незакінченого злочинів не має значення для кваліфікації такого поєднання в якості множинності.
Злочином за кримінальним законом визнаються не тільки безпосереднє протиправна дія виконавця, а й дії організатора, підбурювача чи пособника (ст. 33 КК РФ). Тому вчинення злочинного діяння, які в минулому приймали участь в іншому злочині як співучасника, так само як і співучасть у злочині особи, раніше вчинила злочин, утворюють множинність.
Третя ознака множинності - збереження кримінально-правових наслідків за кожним з утворюють її злочинів. Це означає, що множинність злочинів утворюють лише такі злочини, за якими не виключається можливість кримінальної відповідальності винного або реального застосування до нього покарання або не погашена або не знята судимість в установленому законом порядку. Названі кримінально-правові наслідки зберігають свою юридичну силу (значущість) лише протягом певного часу. Вони існують і реалізуються в рамках (межах) кримінально-правових відносин, на певних стадіях розвитку яких виникають кримінальна відповідальність, покарання і судімость9.
Правовідносини виникають у зв'язку з юридичним фактом. Для кримінально-правових відносин таким фактом є вчинення особою злочину. Саме з цього моменту виникає обов'язок даної особи зазнати ті несприятливі наслідки, які кримінальний закон пов'язує зі злочином, і право суду і слідчих органів примусити злочинця до виконання цього обов'язку.
Припиняються правовідносини при повному здійсненні прав і обов'язків суб'єктів. У зв'язку з цим припинення кримінально-правових відносин пов'язано з моментом встановлення обставин (юридичних фактів), що виключають кримінально-правові наслідки вчиненого злочину.
У відповідності до кримінального закону такі обставини можуть бути класифіковані на три групи.
Першу групу складають обставини, при встановленні яких особа, яка вчинила злочин, звільняється кримінальної відповідальності. До них відносяться: прийняття кримінального закону, що скасовує злочинність діяння (ч. 1 ст. 10 КК РФ); добровільна відмова від злочину (ст. 31 КК РФ); діяльне каяття, примирення з потерпілим, закінчення строків давності (ст. 75, 76 , 78 КК РФ); застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного впливу (ст. 90 КК РФ); амністія (ст. 84 КК РФ); підстави, зазначені в Особливій частині КК РФ (примітки до ст. 126, 127 1, 204 - 206, 208, 210, 222, 223, 228, 291, 307, 337, 338).
Другу групу утворюють обставини, за наявності яких особа, визнана винною у скоєнні злочинів вироком суду, звільняється від призначення йому покарання або від відбування призначеної судом міри покарання. До таких обставин відносяться: закінчення випробувального терміну при умовному засудженні (ст. 73 КК РФ); зміна обстановки, що спричинило відпадання суспільної небезпеки діяння або особи, яка його вчинила (ст. 80 1 КК РФ), важка хвороба (ст. 81 КК РФ) ; закінчення строків давності обвинувального вироку суду (ст. 83 КК РФ); амністія чи помилування (ст. 84, 85 КК РФ).
До третьої групи належать обставини, що усувають стан судимості як правової наслідки вчиненого злочину на підставі актів амністії або помилування (ст. 84, 85 КК РФ), а також погашення або зняття судимості (ст. 86 КК РФ) 7.
Встановлення одного з перерахованих обставин свідчить, що права і обов'язки суб'єктів кримінально-правових відносин повністю реалізовані, і їх подальше існування є безпредметним, тобто настає стан, що не регулюється кримінальним законом. Припинення кримінально-правових відносин перетворює вчинений злочин у юридично не існуючий факт і, отже, анулює його кримінально-правові наслідки. Це означає, що такий злочин, втративши своє кримінально-правове значення, не може виступати в якості структурного елемента множинності преступленій9.
1.3. Форми множинності злочинів
Нормы уголовного закона предусматривают две формы множественности преступлений: совокупность преступлений и рецидив преступлений. Указанные формы существенно различаются между собой по характеру и степени общественной опасности преступлений, ее образующих, а также по юридическим признакам и особым правовым последствиям, предусмотренным уголовным законом.
Совокупность преступлений. В соответствии со ст. 17 УК РФ
совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено. Совокупность преступлений может образовать и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями УК РФ (частями одной и той же статьи), имеющими самостоятельные санкции1.
Судебная практика признает также наличие совокупности
преступлений и в случаях совершения лицом однородных действий, из которых одни квалифицируются как оконченное преступление, а другие - как приготовление, покушение или соучастие в преступлении.
Вместе с тем совокупность исключается, если совершенное деяние содержит признаки, предусмотренные несколькими пунктами одной статьи, имеющей общую санкцию (например, ч. 2 ст. 105; ч. 2 ст. 126 УК РФ).
Реальная совокупность предполагает совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи Особенной части УК РФ, ни за одно из которых лицо не было осуждено (ч. 1 ст. 17 УК РФ). При этом каждое из преступлений, образующих совокупность, совершается самостоятельным действием или бездействием: например, мошенничество (ст. 159 УК РФ), а затем дача взятки (ст. 291 УК РФ)2.
Для реальной совокупности характерно разновременное совершение преступлений, то есть одно всегда является первым, а последующие - повторными.
Идеальной совокупностью признается одно действие или бездействие, содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями уголовного закона (ч. 2 ст. 17 УК РФ). Специфика идеальной совокупности обусловлена тем, что одно общественно опасное действие (бездействие) способно вызывать несколько вредных последствий. В таких случаях содеянное не охватывается какой-либо одной уголовно-правовой нормой, а подлежит квалификации по двум или более статьям Особенной части УК РФ. В отличие от реальной совокупности идеальная совокупность преступлений не образует их повторения. Примерами могут служить убийство лица путем поджога дома, где находился потерпевший (ст. 105, 167 УК РФ), причинение одним выстрелом смерти одному потерпевшему и тяжкого вреда здоровью другому (ст. 105, 111 УК РФ), убийство потерпевшего при разбое (ст. 105, 162 УК РФ)1.
Совокупность преступлений необходимо отличать от конкуренции уголовно-правовых норм. При конкуренции норм одно и то же деяние подпадает под действие двух или более статей УК РФ. Например, получение взятки должностным лицом oxватывается как ст. 290, так и ст. 285; служебный подлог - ст. 292 и ст. 285. Таким чином, ст. 285 УК РФ является общей нормой, предусматривающей все случаи злоупотребления должностными полномочиями, ст. 290 и 292 - специальными, предусматривающими ответственность за одну из разновидностей преступлений, указанных в общей норме (получение взятки, служебный подлог)3.
Правила квалификации преступлений при конкуренции норм установлены в ч. 3 ст. 17 УК РФ и состоят в том, что, если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме.
Рецидив преступлений. В соответствии с ч. 1 ст. 18 УК РФ рецидивом признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. Из данного определения вытекают свойственные рецидиву признаки: совершение лицом двух или более «самостоятельных умышленных преступлений; отделенность образующих рецидив преступлений друг от друга определенным промежутком времени; наличие судимости за предшествующее преступление. Названные признаки позволяют отграничивать рецидив от совокупности преступлений.
В зависимости от характера преступлений и количества судимостей уголовный закон (ст. 18 УК РФ) различает следующие виды рецидива: простой (общий); опасный; особо опасный.
Простым (общим) рецидивом признается совершение любого умышленного преступления лицом, имеющим судимость за любое ранее совершенное умышленное преступление (например, совершение хулиганства лицом, имеющим судимость за кражу, или совершение убийства лицом, ранее судимым за изнасилование).
Відповідно до ч. 2 ст. 18 УК РФ рецидив преступлений признается опасным в случаях:
1) совершения лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление средней тяжести;
2) совершения лицом тяжкого преступления, если ранее оно уже осуждалось за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы6.
У ч. 3 ст. 18 УК РФ предусмотрены условия, позволяющие признать рецидив преступлений особо опасным:
1) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы;
2) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление.
При визнанні рецидиву злочинів не враховуються:
1) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести;
2) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет;
3) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном ст. 86 УК РФ9.
1.4. Уголовно-правовые последствия множественности преступлений
Совершение лицом двух или более преступлений свидетельствует, как правило, о том, что его поведение не случайно, а определяется устойчивой антисоциальной направленностью, нежеланием вести законопослушный образ жизни, соблюдать требования и предписания норм уголовного закона.
С учетом этого уголовный закон рассматривает совершение лицом нескольких преступлений как обстоятельство, отражающее повышенную общественную опасность личности виновного и всего содеянного им, и предусматривает ряд уголовно-правовых последствий, существенно усиливающих уголовную ответственность и наказание за совокупность и рецидив преступлений3.
Уголовно-правовые последствия множественности преступлений по своему содержанию и направленности разнообразны и выражаются в следующем:
1) рецидив преступлений признается отягчающим обстоятельством, то есть учитывается судом при определении виновному вида и размера наказания (п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
Общие начала назначения наказания устанавливают, что лицу, признанному виновным в совершении преступления, назначается справедливое наказание в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей части УК РФ (ст. 60 УК РФ). Вместе с тем уголовный закон указывает, что суд вправе превысить пределы санкций, установленных статьями Особенной части, в двух случаях: при назначении наказания по совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ) и при назначении наказания при совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ), так как речь идет о совершении лицом двух или более преступлений. Однако и в этих случаях наказание за каждое отдельное преступление назначается строго в установленных пределах санкций. Выход же за эти пределы возможен лишь при определении общего (окончательного) наказания за все совершенные виновным преступления;
2) рецидив, то есть совершение лицом, имеющим судимость за умышленное преступление, нового умышленного преступления, свидетельствует о том, что применявшаяся к нему мера уголовного наказания не достигла своих целей, в том числе - не удержала его от повторного нарушения уголовно-правового запрета. Исходя из этого, уголовный закон предусматривает, что рецидив преступлений влечет более строгое наказание (ч. 5 ст. 18 УК РФ) на основании и в пределах, предусмотренных уголовным законом, а также особый порядок его назначения (ст. 68 УК РФ);
3) при совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное деяние по соответствующей статье или части статьи УК РФ (ч. 1 ст. 17 УК РФ). Поскольку виновный осуждается за два или более преступлений, уголовный закон предусматривает особый порядок назначения наказания (не только за каждое из совершенных преступлений, образующих совокупность, но и в целом). Правила и принципы назначения наказания при совокупности преступлений регламентированы в ст. 69 УК РФ9.

2. Сукупність злочинів
Совокупность преступлений, будучи юридическим понятием, представляет собой определенное социальное явление, которое, как правило, свидетельствует о наличии у виновного устойчивой антиобщественной ориентации, о его повышенной общественной опасности. Совершение нескольких преступлений, кроме того, причиняет более значимый ущерб общественным отношениям и требует особого подхода при возложении ответственности на виновных лиц.
В связи с этим, исследование совокупности преступлений приобретает важное значение. Прежде всего, необходимо определить ее место в структуре множественности преступлений и решить вопрос об основаниях, исключающих множественность, а следовательно, совокупность преступлений4.
2.1. Место совокупности преступлений в структуре множественности
В юридической литературе и судебной практике совокупность преступлений долгие годы рассматривалась в связи с решением вопросов назначения наказания. Так, в конце 50-х годов Н.А. Стручков главное назначение совокупности преступлений видел в обеспечении правильного подхода к определению совокупного наказания. Позднее такой же точки зрения придерживался Я.М.Брайнин, который писал, что "совокупность преступлений существует не сама по себе, а исключительно в связи с назначением наказания". Именно этим можно объяснить тот факт, что совокупность изучалась в разделе учения о наказания, а в уголовном законе размещалась лишь в главе о назначении наказания.
Исследование совокупности преступлений в таком аспекте является далеко неполным и односторонним. Безусловно, совокупность преступлений, как и любой иной институт уголовного права, в той или иной степени подчинен вопросам назначения наказания. Однако лишь этим, на мой взгляд, значение совокупности преступлений не ограничивается6.
Я полагаю, что проблема совокупности включает в себя три основных аспекта:
1) установление критериев отграничения совокупности от единичных преступлений и других разновидностей множественности; 2) определение оснований квалификации по двум или более нормам уголовного закона; 3) применение принципа индивидуализации и правил назначения наказания при совокупности преступлений. Каждый из этих аспектов представляет собой самостоятельную проблем, затрагивающую вопросы и учения о преступлении, и учения о наказании.
Совокупность преступлений означает сочетание нескольких преступных деяний в поведении одного лица до его первого осуждения. В этом отношении она представляет собой разновидность множественности преступлений и ее правильное определение возможно лишь при исследовании структуры множественности. Такая необходимость вызвана тем, что совокупность преступлений имеет сходство с иными видами множественности, что затрудняет их разграничение в судебной практике.
Например, приговором суда Б. осушен за кражу личного имущества граждан в мае 1992 года и феврале 1993 года. Квалифицируя действия Б. по ст. 144 ч.1 и ст. 144 ч. 2 УК РСФСР, суд не учел, что согласно ч .2 с т .144 УК РСФСР признак повторности, в отличие от совокупности, объединяет оба эпизода и дополнительно квалифицировать один из них по другой норме не требуется.
Подобные ошибки ни единичны. Их можно объяснить тем, что закон не содержит должной регламентации множественности преступлений и её разновидностей. Хотя сама множественность является общепризнанным институтом уголовного права, ее законодательное определение в праве отсутствует. Я полагаю, что множественность преступлений включает в себя несколько проблем, разрешение которых возможно лишь в законодательном порядке. А поэтому, считаю необходимым введение в общую часть уголовного закона отдельной главы, где разместить нормы о множественности преступлений - ее понятие, разновидности, различие и др. Это способствовало бы формированию правильных представлений о множественности, единообразному толкованию ее разновидностей, в определенной степени гарантировало бы от судебных ошибок при квалификации преступлений7.
Следует отметить, что подобное предложение в юридической литературе встречалось, однако анализ законопроектов, начиная от Основ уголовного законодательства Союза СССР и союзных республик, 1391 года и заканчивая Уголовным кодексом 1995 года, показывает, что оно не нашло своего реального воплощения. Лишь авторы Уголовного уложения РФ в ст. 34 определяют множественность преступлений (и проступков), как совершение одного (идеальная совокупность) или нескольких деяний (повторность), содержащих признаки нескольких видов уголовных преступлений (проступков). Что же касается проекта УК РФ, 1996 р ., то глава 8 хотя и названа "Множественность преступлений", однако само понятие множественности отсутствует.
Множественность преступлений есть одно из сложных социально-правовых явлений и именно поэтому ее определение в литературе неоднозначное. Одни авторы указывают на совершение лицом нескольких правонарушений, предусмотренных уголовных законом, другие - на два, три и более преступлений, третьи дополняют, что каждый акт общественно опасного поведения должен представлять собой самостоятельный состав преступления.
Вместе с тем, в юридической литературе в основном однозначно признается назначение множественности преступлений в том, чтобы отразить существование особой формы преступности, проявляющейся в неоднократном совершении преступных деяний. Однако не любое отражение факта неоднократности может свидетельствовать о множественности. Для нее характерны особые условия, при которых само совершение не одного либо не первого преступления может быть отнесено к этому виду деяний. Такими условиями, на наш взгляд, являются следующую факторы5.
Во-первых, понятие множественности, в первую очередь, отражает количественную сторону того или иного явления. Это есть "совокупность элементов, выделенных в обособленную группу по какому-нибудь признаку ". В правовом понятии множественность есть обособленная группа двух и более преступлений.
Во-вторых, образующие множественность преступления, могут быть совершены как посредством одного, так и нескольких деяний разновременно. Однако, главным в конструкции множественности является не столько количество деяний, сколько количество составов преступлений. Следовательно, каждый элемент множественности - это самостоятельный состав преступления независимо от характера и вида всей множественности и целого.
В-третьих, преступления» составляющие множественность, на момент рассмотрения дела должны сохранять свои правовые свойства. Это означает, что в отношении каждого преступления отсутствуют основаны, препятствующие включению его в объем обвинения либо учету при назначении наказания6.
Анализ уголовно-правовых норм, точек зрений криминалистов по данное вопросу позволяет определить следующие основания утраты правового свойства преступления:
1) истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности;
2) истечение сроков давности исполнения обвинительного приговора;
3) погашение или снятие судимости;
4)освобождение от уголовной ответственности по амнистии, а разно освобождение от наказания по амнистии или помилованию, если эти акты предусматривают снятие судимости;
5) освобождение от уголовной ответственности вследствие изменения обстановки;
6) освобождение от уголовной ответственности в связи с привлечением к административной ответственности, передачей материалов на рассмотрение товарищеского суда, комиссии по делам несовершеннолетних;
7) освобождение от наказания по приговору суда, если деяние потеряло общественную опасность либо лицо его совершившее, перестало быть общественно опасным;
8) освобождение от наказания в связи с применением принудительных мор воспитательного характера к несовершеннолетним;
9) освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным заявлением лица о совершенном преступлении в случаях, специально предусмотренных уголовным законом, например, в примечаниях к статьям 174, 218 ч.1, 227 ч.2 УК РСФСР, либо в связи с его деятельным раскаянием (ст. 75 УК. 1995г.);
10) отсутствие жалобы потерпевшего, когда дело может быть возбуждено не иначе как по его жалобе, кроме случаев, предусмотренных ч.З ст.27 УПК РСФСР;
11) издание закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния, входящего в структуру множественности.
Названные обстоятельства могут относиться к любому из деяний. Их особенность заключается в том, что хотя само действие (бездействие) и содержит признаки определенного состава преступления, однако при наличии даже одного из этих обстоятельств оно теряет свои юридические свойства и в силу этого не подлежит учету в правовом отношении.
В юридической литературе взгляд на эти обстоятельства неоднозначен. Ряд авторов допускают возможность считать элементами множественности и те деяния, за которые лицо освобождалось от уголовной ответственности в связи с передачей материалов на рассмотрение товарищеского суда, в комиссию по делам несовершеннолетних, либо привлекалось к административной ответственности, либо к нему применялись принудительные меры воспитательного характера в связи с несовершеннолетним возрастом5.
При этом, в обоснование такой точки зрения, например, Л.Захожий и И.Гонтарь полагают, что в противном случае непризнание повторности будет служить своеобразным правовым "поощрением" за продолжение преступного поведения.
По моему мнению, с такой позицией согласиться нельзя. Во-первых, общепринятым в теории уголовного права является то, что элементами множественности преступлений являются лишь такие деяния, которые содержат самостоятельные составы преступлений.
Во-вторых, согласно конституционному положению, никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут наказанию иначе как по приговору суда. Следовательно, никакой другой, кроме суда, орган государства, равно как и государственная организация, действующая при участии общественности, никаким своим решением не может констатировать наличие в деяниях лица состава преступления.
Поэтому, я полагаею, что если по факту совершенного деяния состоялось решение товарищеского суда либо комиссии по делам несовершеннолетних, если согласно действующего законодательства вынесено решение о прекращении дела и освобождении лица от уголовной ответственности либо наказания по каким бы то ни было основаниям, такое деяние не может входить в структуру множественности н учитываться при квалификации преступлений и назначении наказания, подобную точку зрения высказывали В.П.Малков, Т.Э.Караев, П.К.Кривошеин, П.Ф.Гришанин, исследуя отдельные виды множественности преступлений.
К числу обстоятельств, исключающих множественность, относится освобождение от уголовной ответственности и наказания в силу актов амнистии либо помилования. При этом, в случае освобождения от уголовной ответственности преступление теряет правовые свойства с момента освобождения, а если такое касается наказания, то лишь в случае снятия судимости. В определенной степени различные по своим последствиям акты об амнистии и помилованию вызывают затруднения в судебной практике, особенно тогда, когда в одних актах предусматривается снятие судимости, а в других - нет. Например, Указ президиума Верховного Совета СССР от 18 июня 1937 года "Об амнистии в связи с 70-летием Великой Октябрьской социалистической революции" содержит норму о снятии судимости с лиц, освобожденных от наказания. В постановлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 23 февраля 1934 года " Об объявлении амнистии в связи с принятием Конституции Российской Федерации" такой нормы не имеется. Следовательно, в первом случае совершенное до амнистии преступление теряло правовые свойства и не могло учитываться в структуре множественности, а во втором - наоборот.
По моему мнению, коль скоро принятие таких актов свидетельствует о гуманности государства, которое, освобождал от наказания, прощает прошлое антиобщественное поведение определенной категории лиц, то такое прощение должно быть полным, то есть, во всех случаях эти акты должны содержать указание на снятие судимости. Это важно как для повышения роли и значения самих актов, так и для однообразного их толкования и применения в судебной практике4.
Одним из наиболее распространенных оснований, исключающих множественность преступлений, является истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности, исполнения обвинительного приговора и погашении или снятие судимости. В юридической литературе взгляд на эти основания не всегда был правильным. В 60-х годах, например, появилось ряд публикаций в которых фактически ставился вопрос о ликвидации институтов давности и погашения судимости. В общей форме такую позицию высказал А.А. Герцензон, который полагал, что преступление может быть признано повторным независимо от того, что судимость за первое преступление снята или погашена. Эта же позиция нашла свое отражение в отдельных работах В.А. Владимирова и С.В. Бородіна.
Безусловно, она вызвала серьезные возражения и не была поддержана ни теорией, ни судебной практикой. Так, В.М. Кудрявцев, подвергая критике данную точку зрения, писал, что истечение срока давности или погашение судимости свидетельствует о том, что в поведении осужденного нельзя усматривать единой линии преступного поведения, а поэтому в таких случаях нельзя учитывать продолжительный промежуток времени, прошедший между первым и вторым преступлением. Верховный Суд СССР в определении по конкретному делу в 1963 году специально подчеркнул, что повторным может считаться преступление лишь в тех случаях, когда не устранены правовые последствия ранее совершенного преступления, к которым он отнес: истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности, снятие или погашение судимости за первое преступление. В последние годы такая точка зрения является общепризнанной.
Не могут быть признаны элементами множественности и такие преступления, когда лицо их совершившее, освобождается от уголовной ответственности вследствие изменения обстановки, либо в связи с применением мер воспитательного характера, либо когда деяние потеряло общественную опасность или само лицо перестало быть общественно опасным. Такой вывод объясняется тем, что суд, принимая подобное решение, дает правовую оценку совершенному деянию, однако с учетом названных оснований считает нецелесообразным применять уголовное наказание к лицу и тем самым аннулирует всякие правовые свойства этого преступления. Освобождение от наказания в таких случаях, с одной стороны, как бы завершает возникшее уголовно-правовое отношение, а с другой - не создает судимости2.
Что касается освобождения от уголовной ответственности в случаях, специально предусмотренных Особенной частью уголовного закона, то, как всякое иное освобождение, оно не придает содеянному каких-либо юридически значимых свойств, а поэтому совершенное лицом деяние не может учитываться при новом осуждении. На мой взгляд, особенность этого освобождения заключается в том, что в отличие от норм Общей части, оно является не результатом оценки общественной опасности личности виновного и совершенного им преступления, а способом достижения должного поведения лица, то есть, стимулом.

2.2. Определение понятия совокупности преступлений
Совокупность преступлений есть сложное уголовно-правовое явление, однако закон не определяет его понятия, а лишь регулирует порядок назначения наказания при совершении нескольких преступлений. Между тем, в судебной практике совокупность преступлений встречается почти по каждому пятому делу и судам приходится решать не только вопросы наказания, но и квалификации совокупности, ее отграничения от единичного (сложного) преступления, других видов множественности преступлений. Правильное же решение этих вопросов в значительной степени зависит от однозначного толкования самого понятия совокупности, а это возможно лишь в случае регламентации ее в уголовном законе.
Впервые понятие совокупности преступлений было приведено в Основах уголовного законодательства 1991 года, где в ст. 22 совокупность определялась, как "совершение двух или более преступлений, предусмотренных различными статьями уголовного закона, ни за одно из которых лицо не было осуждено. При этом не учитываются преступления, за которое лицо было освобождено от уголовной ответственности по основаниям, установленным законом". Фактически, такое же определение совокупности преступлений приводится в проекте Нового УК РФ. В проекте УК РФ, 1995 года, кроме того, упоминается об идеальной совокупности и конкуренции норм уголовного закона. А в проекте Уголовного уложения РФ идеальная и реальная совокупность разъединены и их понятие, определяется в различных статьях (ст. 35 и ст. 37).
По-разному совокупность преступлений определяется в теории уголовного права. Например, А.М.Яковлев и Н.А.Стручков к ней относят случаи совершения виновным двух и более разнородных преступлений до вынесения приговора по любому из них. Однако такая позиция противоречит закону и судебной практике. Так, не вызывает сомнений, что злостное и особо злостное хулиганство есть однородные преступления, имеете с тем, согласно постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 1991 года " О судебной практике по делам о хулиганстве", в случае их совершения в разное время - содеянное по каждому из преступлений квалифицируется самостоятельно. Следовательно, совокупность могут образовать и однородные преступления, которые квалифицируются по разным частях даже одной и той же статьи УК.
Некоторые криминалисты совокупность преступлений определяют лишь в рамках ст. 40 УК РСФСР, что явно недостаточно для правового толкования этого понятия. Более подробно совокупность определяет В.П.Малков. Однако и его определение нуждается в уточнении. Например, автор относит к совокупности преступлений лишь случаи, когда "предметом разбирательства судебно-следственных органов является совершение лицом двух и более преступлений, предусмотренных различными статьями уголовного закона". Между тем, совокупность образуют и те преступления, по одному или нескольким из которых уже вынесен приговор, а большинство статей уголовного закона подразделяются на части (пункты), описывающие самостоятельные составы преступлений.
Безусловно, любое определение не может полностью охватить все признаки того или иного понятия. Было бы бессмысленным стремление назвать в общем понятии все частные признаки конкретных явлений. В то же время, каждое определение, а правовое в особенности, должно содержать в себе указание на существенные признаки, характеризующие то понятие, которое необходимо определить.
В связи с этим, я полагаю, что в определении совокупности преступлений должны найти свое отражение именно такие признаки, которые бы отличали совокупность от других видов множественности преступлений. К ним следует отнести: во-первых, совершение лицом одного или несколько деяний, содержащих признаки двух и более составов преступлений; во-вторых, ответственность за эти преступления должна быть предусмотрена различными нормами уголовного закона (то есть, статьями, частями либо пунктами статьи Уголовного кодекса); в-третьих, ни за одно из совершенных преступлений лицо не было осуждено и все они являются предметом судебного разбирательства; в-четвертых, если за некоторые преступления лицо и было осуждено, но все они совершены до постановления приговора по первому делу; наконец, в-пятых, все совершенные лицом преступления на момент рассмотрения дела не утратили правовых свойств.
Итак, первое, что необходимо отразить в понятии совокупности преступлений - это указание на то, что два и более преступления могут быть совершены одним лицом как посредством одного, так и нескольких деяний. Такое указание будет обязывать судебно-следственные органы в каждом случае разграничивать совокупность преступлений на ее разновидности: идеальную и реальную. А это, в свою очередь, позволит более правильно решать не только вопросы квалификации преступлений, но и вопросы назначения наказания по их совокупности в зависимости от разновидности последней6.
Необходимость отражения в понятии совокупности преступлений ее разновидностей в разных вариантах предлагалась в юридической литературе, однако практической реализации такое предложение в большинстве законопроектов но нашло.
Второй признак совокупности заключается в том, что все совершенные преступления должны квалифицироваться различными нормами уголовного закона. Так, в п.2 постановления Пленума верховного Суда СССР от 31 июля 1981 года." О практике назначения наказания при совершении нескольких преступлений и по нескольким приговорам", на наш взгляд, справедливо указано на квалификацию совокупности преступлений но только по различным статьям, но и по разным частям (пунктам) одной и той же статьи уголовного закона, предусматривающим отдельные составы преступлений. Кроме того, совокупностью признаются и случаи совершения лицом однородных действий, из которых одни квалифицируются как оконченное лреступление, а другие - как приготовление, покушение или соучастие в преступлении . Этого принципа придерживается и современная судебная практика. Например, Верховный Суд Российской Федерации в постановлении Пленума от 22 апреля 1992 года " 0 судебной практике по делам об изнасиловании" разъясняет, что при совершении двух и более изнасилований, ответственность за которые предусмотрена различными частями ст.117 УК РСФСР, а также при совершении в одном случае покушения на изнасилование или соучастие в этом преступлении, а в другом - оконченного изнасилования, действия виновного по каждому из указанных преступлений должны квалифицироваться самостоятельно .
Как свидетельствуют данные нашего обобщения, наибольшее число лиц, совершивших несколько преступлений, осуждается по двум нормам уголовного закона. Так, из 400 лиц по двум нормам осуждено 298 (74,5%), по трем -66 (16,5%),по четырем -19 (4,8%), по пяти и более нормам - 17 лиц (4,2%). Среди них в отношении 56 лиц (14%) отдельные преступления, входящие в совокупность, были квалифицированы как по статьям Особенной, так и Общей части УК. Это, в свою очередь, также доказывает необходимость включения в определение понятия совокупности указания на квалификацию двух и более преступлений различными нормами, а не статьями, уголовного закона. Такое указание является более приемлемым для всех случаев квалификации совокупности преступлений и но вызывает каких-либо затруднений в применении закона.
Третий признак говорит о том, что ни за одно из совершенных преступлений лицо еще но было осуждено. Как отмечалось, этот признак отличает совокупность от рецидива, для которого характерно совершение преступления после осуждения за предыдущее. В связи с этим, необходимо уяснить смысл понятия осуждения.
В юридической литературе по этому вопросу существует две противоположные точки зрения. Одни авторы полагают, что правила о назначении наказания по совокупности преступлений распространяются на случаи совершения преступных деяний как до, так и после вынесения приговора, но до вступления его в законную силу. При этом, утверждается, что правовые последствии, порождаемые приговором, наступают только о момента его вступления в законную силу .
Противоположную позицию занимают те криминалисты, которые к совокупности преступлений относят лишь преступления, совершенные до вынесения приговора9.
На наш взгляд, вторая позиция является более убедительной. Она вытекает из анализа уголовного и уголовно-процессуального закона. Так, если обратиться к анализу ст.ст. 44 и 46-1 УК РСФСР, то можно сделать вывод, что границей, отличающей совокупность преступлений от совокупности приговоров является момент вынесения приговора. Згідно зі ст. 46 УПК РСФСР обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осужденным. Такой же вывод можно сделать из анализа ст.ст. 320, 327 и 328 УПК РСФСР. Отсюда следует, что термины "вынесение приговора" и "осуждение" заключают в себе одинаковый смысл и совпадают с моментом провозглашения приговора в зале судебного заседания. Таким же образом этот вопрос решается в постановлении Пленума от 31 июля 1981 года " 0 практике назначения наказания при совершении нескольких преступлений и по нескольким приговорам", в котором Верховный Суд СССР разъяснил, что, поскольку вынесение приговора завершается его публичным провозглашением, правила назначения наказания по совокупности приговоров применяются в случаях совершения осужденным нового преступления после провозглашения первого приговора7.
В связи с этим, представляется обоснованным приговор суда по делу в отношении М. Он был осужден к лишению свободы и, находясь в следственном изоляторе, до вступления приговора в законную силу, покушался на побег. Осуждая М. за вновь совершенное преступление, народный суд правильно признал наличие совокупности приговоров, а не преступлений8.
Я полагю такую практику обоснованной. Совершение виновным нового преступления после провозглашения обвинительного приговора, даже до вступления его в законную силу, свидетельствует о пренебрежительном его отношении к государственному порицанию и сделанному ему предупреждению не совершать преступлений под страхом уголовного наказания6. И если он, будучи осужденным, совершает новое преступление, а но становится на путь исправления, то применение в отношении его нормы, предусматривающей более строгие правила назначения наказания, вполне оправдано. Кроме того, провозглашая приговор, суд подводит итог всей преступной деятельности виновного, дает ей публичную оценку от имени государства и этим самым осуждает совершение преступных деяний. Все последующие, после провозглашения приговора, стадии носят формальный характер. В одних случаях, например, при рассмотрении дела Верховным Судом РФ, приговор вступает в законную силу с момента его провозглашения, в других - для этого требуется иногда довольно продолжительный период времени. Но, в зависимости от этого, общественная опасность личности осужденного но претерпевает каких-либо изменений. И именно поэтому было бы несправедливо совокупность преступлений связывать с моментом вступления приговора в законную силу.
Четвертый признак заключается в том, что в ряде случаев совокупность образуют и преступления, по одному из которых уже вынесен приговор. Такие ситуации в судебной практике нередки: в Новгородской области, например, они имели место по 4,5% изученных нами дел о совокупности преступлений. Однако эта разновидность совокупности в общем определении этого понятия ни в одном из законопроектов не упоминается, о ней лишь говорится при назначении наказания.
По нашему мнению, этого недостаточно. В данном случае речь идет об отдельной разновидности совокупности преступлений, назовем ее совокупностью при разновременном осуждении за преступления. И поскольку такая совокупность существует и, как свидетельствует судебная практика, вызывает наибольше затруднений, то ее отражение в общем определении совокупности просто необходимо. Так, данные нашего обобщения показывают, что ошибки, связанные с неправильным толкованием этой совокупности составляют более 4% ко всем нарушениям закона, выявленным Новгородским областным судом в 1933 году. Наиболее характерной из них является то, что суды зачастую не отличают названную совокупность преступлений от совокупности приговоров.
Наконец, пятым признаком, подлежащим отражению в определении совокупности, является указание на сохранение за совершенными преступлениями на момент рассмотрения дела правовых, свойств. О практическом значении этого признака говорилось при рассмотрении разновидностей множественности преступлений.
Таким образом, с учетом рассмотренных признаков, мы полагаем, что совокупностью преступлений признаются случаи совершения лицом одного или нескольких деяний, содержащих признаки двух и более составов преступлений, квалифицируемых по различным нормам уголовного закона, за которые лицо не было осуждено и по которым не утрачены правовые свойства. Если за некоторые деяния лицо было осуждено, но все преступления совершены до вынесения приговора по первому делу.
В основу деления совокупности преступлений на виды могут быть положены различные критерии. Наиболее общими из них, на наш взгляд, являются: 1) характер преступного поведения лица в зависимости от которого совокупность подразделяется на идеальную и реальную; 2) форма вины при совершении нескольких преступлений, позволяющая выделить совокупность умышленных, неосторожных и с двойной виной преступлений; 3) время осуждения за преступления, входящие в совокупность с учетом которого можно выделить совокупность преступлений при одновременном осуждении и совокупность преступлений при разновременном осуждении8.

Висновок
Итак, совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений ни за одно из которых лицо не было осуждено за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание.
Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями Уголовного кодекса.
При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ.
При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК, совокупность преступлений исключается при наличии судимости лица за предыдущее преступление.
Теория уголовного права подразделяет совокупность преступлений на реальную и идеальную.
Под реальной совокупностью преступлений понимаются совершение лицом различными самостоятельными действиями двух и более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи УК РФ. При этом лицо не должно быть осуждено ни за одно из преступлений, входящих в совокупность. Для реальной совокупности характерны такие признаки:
1) наличие двух и более единичных преступлений;
2) совершение преступлений двумя и более самостоятельными действиями;
3) все преступления квалифицируются разными статьями УК или частями одной и той же статьи УК.
Так, например, К. совершил кражу, через неделю совершил хулиганские действия, а через два дня - убийство гражданина.
Идеальная совокупность преступлений - совершение лицом одним деянием (действием или бездействием) двух и более преступлений, предусмотренных разными статьями или частями статьи УК РФ. Признаками идеальной совокупности являются:
1) наличие только одного деяния;
2) деяние предусмотрено разными статьями УК.
Згідно з ч. 2 ст. 17 УК формой деяния при идеальной совокупности может быть как действие, так и бездействие. Последнее состоит в невыполнении правовой обязанности, которая носит непрерывный характер. Преступление, объективная сторона которого состоит в бездействии, является длящимся, оно не способно причинить вред и еще одному объекту. В связи с этим судебная практика не знает дел об идеальной совокупности преступлений, возникающих от бездействия. В юридической литературе считается, что источником идеальной совокупности является только действие.
Реальная совокупность отличается от идеальной следующим:
1) при реальной совокупности преступления совершаются двумя и
более самостоятельными действиями, а при идеальной - одним;
2) при реальной совокупности преступлений имеет место повышение
степени общественной опасности виновного, так как повторение преступления возможно при наличии стойкой антиобщественной установки. Идеальная совокупность преступлений, состоящая из одного деяния и не образующая множественности, не служит основанием для повышения степени общественной опасности. Существенное значение для правильной квалификации имеет безошибочное решение вопроса о конкуренции уголовно-правовых норм. Один из видов конкуренции может состоять в одновременной предусмотренности деяния общей и специальной нормами. Згідно з ч. 3 ст. 17 УК, если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме. Например, вынесение
судьей заведомо неправосудного приговора с использованием своих служебных полномочий статуса судьи одновременно содержит признаки преступлений, предусмотренных ст. 285 и ст. 305, в данном случае необходимо применять только ст. 305, предусматривающую специальный вид злоупотребления служебными полномочиями.

Список використаної літератури
Нормативно-правові акти:
1. Кримінальний Кодекс Російської Федерації. – "Российская газета", 1996 р .
Книги:
1. Журавльов М.П., ​​Рарог А.І. Кримінальне право Росії. Підручник. М., 2005 р .
2. Толкаченко А.А., Іванов Н.Г., Наумов А.В. Російське кримінальне право. Підручник. М., 2001 р .
3. Ковальов М.І., Козаченко І.Я., Незнамова З.А. Кримінальне право. Підручник для вузів. М., 2000 р .
4. Кузнецова Н.Ф. Нове Кримінальне право Росії. Навчальний посібник. М., 2000 р .
5. Третьякова Т.В. Кримінальне право Російської Федерації. Конспект лекцій. М., 2006 р .
6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий/Отв. ред. В.М. Лебедєв. – М.: Юрайт - М, 2007 р .
7. Семенцова И.А. Кримінальне право. Підручник. Ростов н/Д.: Феникс, 2005 р .
8. Журавльов М.П., ​​Нікулін С.І. Кримінальне право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2004 р .


2 Журавльов М.П., ​​Рарог А.І. Кримінальне право Росії. Підручник. М., 2005 р .
6 Третьякова Т.В. Кримінальне право Російської Федерації. Конспект лекцій. М., 2006 р .
4 Ковальов М.І., Козаченко І.Я., Незнамова З.А. Кримінальне право. Підручник для вузів. М., 2000 р .
3 Толкаченко А.А., Іванов Н.Г., Наумов А.В. Російське кримінальне право. Підручник. М., 2001 р .
5 Кузнецова Н.Ф. Нове Кримінальне право Росії. Навчальний посібник. М., 2000 р .
6 Третьякова Т.В. Кримінальне право Російської Федерації. Конспект лекцій. М., 2006 р .
3 Толкаченко А.А., Іванов Н.Г., Наумов А.В. Російське кримінальне право. Підручник. М., 2001 р .
8 Семенцова И.А. Кримінальне право. Підручник. Ростов н/Д.: Феникс, 2005 р .
9 Журавлев М.П., Никулин С.И. Кримінальне право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2004 р .
8 Семенцова И.А. Кримінальне право. Підручник. Ростов н/Д.: Феникс, 2005 р .
3 Толкаченко А.А., Іванов Н.Г., Наумов А.В. Російське кримінальне право. Підручник. М., 2001 р .
9 Журавлев М.П., Никулин С.И. Кримінальне право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2004 р .
7 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий/Отв. ред. В.М. Лебедєв. – М.: Юрайт - М, 2007 р .
9 Журавлев М.П., Никулин С.И. Кримінальне право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2004 р .
1 Уголовный Кодекс Российской Федерации. – "Российская газета", 1996 р .
2 Журавльов М.П., ​​Рарог А.І. Кримінальне право Росії. Підручник. М., 2005 р .
1 Уголовный Кодекс Российской Федерации. – "Российская газета", 1996 р .
3 Толкаченко А.А., Іванов Н.Г., Наумов А.В. Російське кримінальне право. Підручник. М., 2001 р .
6 Третьякова Т.В. Кримінальне право Російської Федерації. Конспект лекцій. М., 2006 р .
9 Журавлев М.П., Никулин С.И. Кримінальне право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2004 р .
3 Толкаченко А.А., Іванов Н.Г., Наумов А.В. Російське кримінальне право. Підручник. М., 2001 р .
9 Журавлев М.П., Никулин С.И. Кримінальне право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2004 р .
4 Ковальов М.І., Козаченко І.Я., Незнамова З.А. Кримінальне право. Підручник для вузів. М., 2000 р .
6 Третьякова Т.В. Кримінальне право Російської Федерації. Конспект лекцій. М., 2006 р .
7 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий/Отв. ред. В.М. Лебедєв. – М.: Юрайт - М, 2007 р .
5 Кузнецова Н.Ф. Нове Кримінальне право Росії. Навчальний посібник. М., 2000 р .
6 Третьякова Т.В. Кримінальне право Російської Федерації. Конспект лекцій. М., 2006 р .
5 Кузнецова Н.Ф. Нове Кримінальне право Росії. Навчальний посібник. М., 2000 р .
4 Ковальов М.І., Козаченко І.Я., Незнамова З.А. Кримінальне право. Підручник для вузів. М., 2000 р .
2 Журавльов М.П., ​​Рарог А.І. Кримінальне право Росії. Підручник. М., 2005 р .
6 Третьякова Т.В. Кримінальне право Російської Федерації. Конспект лекцій. М., 2006 р .
9 Журавлев М.П., Никулин С.И. Кримінальне право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2004 р .
7Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий/Отв. ред. В.М. Лебедєв. – М.: Юрайт - М, 2007 р .
8 Семенцова И.А. Кримінальне право. Підручник. Ростов н/Д.: Феникс, 2005 р .
6 Третьякова Т.В. Кримінальне право Російської Федерації. Конспект лекцій. М., 2006 р .
8 Семенцова И.А. Кримінальне право. Підручник. Ростов н/Д.: Феникс, 2005 р .
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
121.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Повторність злочинів Правові наслідки повторності сукупності та рецидиву злочинів Рецидив зло
Поняття форми і ознаки множинності злочинів
Поняття організації види та ознаки
Поняття та види кримінальних злочинів
Поняття злочину та види злочинів
Поняття злочину та види злочинів 2
Поняття і ознаки правопорушень їх види і причини
Поняття ознаки види і склад правовідносин
Органи держави поняття ознаки види
© Усі права захищені
написати до нас