Система особистих немайнових прав Аналіз наукових

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Загальні положення про особисті немайнові правовідносинах

1.1 Поняття особистих немайнових прав

1.2. Захист особистих немайнових прав

1.2 Система особистих немайнових прав

Глава 2. Права, що забезпечують фізичне існування громадянина

2.1 Право на життя

2.2 Право на здоров'я та психічне благополуччя

2.3 Право на сприятливе навколишнє середовище

Глава 3. Права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

3.1 Право на особисте життя

3.2 Право на вибір приватної діяльності

3.3 Право на вибір місця проживання

3.4 Право на зовнішній вигляд та ім'я

3.5 Право на гідність

Висновок

Бібліографічний список

Введення

Актуальність теми дослідження. В умовах переходу до ринкової економіки і прийняття нового Цивільного кодексу, в якому закріплено право громадян на компенсацію моральної шкоди, у випадках заподіяння шкоди їх нематеріальним прав і благ, залишається відкритим питання про межі застосування даних норм. Проблеми їх застосування набувають особливої ​​актуальності у зв'язку з тим, що судова практика і вчені теоретики намагаються розширити сферу застосування норм щодо компенсації моральної шкоди юридичним особам.

У першу чергу це пов'язано з тим, що довгі роки, як правило, захищалися майнові права та інтереси громадян, відсуваючи на другий план немайнові права і нематеріальні блага.

По-друге, це було обумовлено тим, що оцінка честі, гідності та інших нематеріальних благ у грошовому еквіваленті були чужі соціалістичному суспільству.

Односторонній і неправильний підхід до значення нематеріальних прав і благ в житті громадян спостерігався не тільки в судовій практиці, але і в цивільному законодавстві, що не відповідало соціальної справедливості при вирішенні питання про правовий захист суб'єктивних немайнових прав та нематеріальних благ громадян при їх порушенні, в тому числі, при заподіянні шкоди життю або здоров'ю.

Актуальність дослідження проблем цивільно-правової відповідальності при заподіянні шкоди немайнового характеру визначається зрослої суспільно-практичною значущістю особистості в умовах становлення ринкових відносин, зростання правопорушень проти особистості, обмеження її благ та інших особливих немайнових об'єктів, які належать громадянину.

За статистикою судів, число звернень за захистом немайнових прав та нематеріальних благ членів товариства збільшується з кожним роком. Цивілістична наука вносить і повинна вносити свій внесок у вирішення цих проблем і сприяти зміцненню захисту суб'єктивних немайнових прав та нематеріальних благ громадян. Особливу роль у цьому повинні грати заходи цивільно-правового захисту за заподіяння шкоди немайнового характеру. Необхідно визнати, що захист немайнових прав та нематеріальних благ є не що інше, як необхідна об'єктивна умова розвитку всього суспільства, яке доводить значущість цих прав і благ людини, громадянина нарівні з майновими правами та інтересами. Практика розгляду цивільних справ у судах показує, що при застосуванні норм, що передбачають відповідальність і захист прав громадян

Ступінь наукової розробленості дослідження склали праці дореволюційних цивілістів таких як С.А. Беляцкіна, А. Зейца, І.С. Вольман, Н.Е. Маркова, М.О. Могильовського, Д.П. Нікольського, Б. Лапицького, Л.І. Петражицького, І.А. Покровського, В.І. Синайського, Б. Утевського, Г.Ф. Шершеневича, а також праці сучасних вчених М.М. Агаркова, А.М. Белякова, Д.В. Бобрової, В.П. Грибанова, В.В. Глянцева, С.Є. Донцова, В. Жуйкова, О.С. Іоффе, О.Ю. Кабалкіна, О.А. Красавчикова, Л.О. Красавчикова, Л.А. Майданник, Н.С. Малеина, М.М. Малеин, Г. К. Матвєєва, Н.І. Матузова, В.П. Мозоліна, В.Л. Слєсарєва, В.Т. Смирнова, А.А. Собчака, В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, Р.О. Халфіна, М.Я. Шіміновой та ін

Метою дослідження є: виявлення теоретичних і практичних питань, що виникають при настанні відповідальності за заподіяння шкоди немайновим правам і нематеріальних благ; вироблення практичних пропозицій-рекомендацій, спрямованих на вдосконалення цивільно-правового законодавства з метою більш ефективного та широкого його застосування судами, у випадках обмеження ( порушення) немайнових прав, нематеріальних благ громадян.

Завдання дипломної роботи:

- Аналіз наукових ідей і гіпотез, пов'язаних з встановленням ознак нематеріальних благ як об'єкта цивільних прав, а також формулювання поняття нематеріальних благ на основі виділених ознак;

- Визначення галузевої приналежності нематеріальних благ і правовідносин, що складаються з їх приводу, а також їх місця і ролі в предметі цивільного права

- Аналіз теоретичних проблем класифікації нематеріальних благ, а також вироблення власних пропозицій щодо систематизації нематеріальних благ.

Об'єкт дослідження суспільні відносини складальні в сфері цивільно-правового захисту особистих немайнових прав.

Предмет дослідження - проблеми інституту цивільно-правових норм, що мають за мету забезпечити реальний захист немайнових прав та нематеріальних благ громадян, у виняткових випадках майнових прав та нематеріальних благ громадян, його можливі варіанти застосування, а також вирішення питання про захист немайнових прав юридичних осіб при заподіянні шкоди цим прав і благ.

Методологія дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектика наступності ідей та загальнонаукового методу пізнання. У процесі написання дипломної роботи використані приватні наукові методи: системний, логічний, історичний, порівняльного правознавства, які дозволяють розглядати явища в їх взаємозв'язку.

Структура роботи відображає логіку і послідовність дослідження. Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і бібліографічного списку.

Глава 1. Загальні положення про особисті немайнові правовідносинах

1.1 Поняття особистих немайнових прав

Проблемам регулювання особистих немайнових відносин останнім часом приділяється все більше і більше уваги з боку російських цивілістів. Це увага обумовлена ​​в першу чергу відповідними положеннями міжнародного права, визнаного Російською Федерацією, нормами Основного закону (Конституції), а також нормами Цивільного кодексу Російської Федерації.

Серед масиву діючих нормативних актів, в тій чи іншій мірі зачіпають немайнові відносини, можна виділити норми, що носять загальний (універсальний) характер, а також норми, спеціальні, присвячені регламентації окремих немайнових відносин та заходів щодо їх захисту 1. Питання захисту найбільш істотних нематеріальних благ широко висвітлені в юридичній літературі. Соціальна значущість особистих немайнових відносин, актуальні питання їх регулювання та захисту неодноразово ставали об'єктами досліджень юристів дореволюційної Росії 2, видатних цивілістів радянського періоду 3, а також сучасних російських вчених 4.

Регулювання особистих немайнових відносин здійснюється сукупно нормами ряду галузей права, тоді як їх захист - перш за все предмет цивільного права. Хоча необхідно згадати, що стосовно до цивільного права в теорії існували й існують дві думки з приводу нематеріальних благ і пов'язаних з ними особистих немайнових прав. Одні вчені дотримуються точки зору, згідно з якою цивільне право не регулює, а лише охороняє особисті немайнові права, тоді як інші стверджують про неможливість протиставлення регулювання та охорони прав остільки, оскільки регулювання і означає, зокрема, охорону 5. Остання точка зору в даний час отримала більше визнання.

Немайнові відносини складаються з приводу нематеріальних благ, які притаманні будь-якій особі від народження (життя, здоров'я, сприятливе навколишнє природне середовище) або здобуваються в силу вказівки закону (ім'я, недоторканість місця проживання і т.д.).

І.А. Покровський розглядає такі нематеріальні блага людини, як життя, тілесна недоторканність, свобода, називаючи їх "елементарними благами". Природність і необхідність захисту зазначених благ свого часу з'явилися передумовою побудови природно-правового вчення про права особистості Г. Гроція, Хр. Томазія та інших 6. Однак "крах природно-правової доктрини спричинило за собою падіння з іншими її тезами і цієї теорії прав особистості", ... розвиток позитивізму спричинило заперечення будь-яких особливих "суб'єктивних прав, прав особистості". "Все, що ми тут маємо, є, на її думку, ні чим іншим, як лише рефлексом об'єктивної норми: закон охороняє життя, тілесну недоторканність, свободу і честь громадян, але ніяких суб'єктивних цивільних прав на життя, свободу і т.д. немає, і сама конструкція цих прав є штучною. Суб'єктивне цивільне право приватної особи виникає лише з моменту порушення заборони закону і має тоді своїм змістом лише відшкодування збитків "7.

У радянський період ряд вчених розглядали немайнові права, зокрема право на честь і гідність, як суб'єктивних прав, що становлять саму цивільну правоздатність особи 8, часом ототожнюючи конкретне немайнове право з "елементом правоздатності" особи 9.

У літературі того періоду зустрічаються погляди, згідно з якими виникнення особистого немайнового права не пов'язано з конкретним юридичним фактом, а особисті немайнові права "... є рівними і конкретними з моменту наділення особи правоздатністю і також не можуть бути поставлені в залежність від будь-яких умов , тобто юридичних фактів "10.

Навпаки, М.М. Агарков характеризував суб'єктивне право "як надану особі можливість привести в дію апарат державного примусу" 11, а О.С. Іоффе на додаток до висловленої точки зору зазначав, що суб'єктивне немайнове право особи є не що інше, як "право громадянина вимагати, щоб здійснена морально-політична оцінка його особистості формувалася на основі правильного сприйняття того, що він зробив або не зробив" 12. Тобто виникнення суб'єктивного права було поставлено в залежність від конкретного юридичного факту (наприклад, протиправне посягання на нематеріальне благо). Однак незалежно від зазначених вище думок з питання виникнення суб'єктивного права незмінним залишалося і залишається до цих пір становище, згідно з яким суб'єктивне право особи розглядається як міра його можливої ​​поведінки, забезпечена законом і тим самим відповідна поведінці інших зобов'язаних осіб 13. Міра поведінки при цьому не розглядається як конкретне нематеріальне благо. "Суб'єктивне право надає особі можливість задовольнити матеріальні і духовні запити, тобто користуватися соціальними благами" 14.

Таким чином, наука цивільного права розмежовує поняття нематеріальних благ і немайнових прав на них.

Сучасна доктрина, зокрема, говорить, що жодна галузь права, а також і окремі нормативні акти не можуть наділити особа честю, гідністю, здоров'ям, ім'ям, іншими немайновими благами, проте "... лише у зв'язку зі змістом відповідної правової норми визнається юридична приналежність суб'єкту життя, честі й гідності, особистої свободи і недоторканності ... "15, з змістом норми права відповідно пов'язують і можливість захисту нематеріального блага. В останньому випадку мова йде про суб'єктивне право особи на конкретне нематеріальне благо, тобто про особисті немайнові права. Нематеріальні блага, як зазначено в сучасній літературі, не мають економічного характеру, вони невіддільні від особистості, носять нематеріальний характер, носять змінний характер 16. Немайнові права, у свою чергу, опосередковує відносини, що виникають з приводу особистого немайнового блага, в тому числі щодо її придбання та захисту.

Проте ЦК РФ фактично змішує (ототожнює) поняття особистих нематеріальних благ і немайнових прав. Пункт 1 статті 150 ГК РФ говорить, що життя і здоров'я, гідність особи, особиста недоторканність, честь і добре ім'я, ділова репутація, недоторканність приватного життя, особиста і сімейна таємниця, право вільного пересування, вибір місця перебування і проживання, право на ім'я, право авторства, інші особисті немайнові права і нематеріальні блага, що належать громадянину від народження чи в силу закону, є невідчужуваними і не передається іншим способом.

Видається, що законодавець у Цивільному кодексі України прирівняв немайнові блага, тобто відношення фізичного (юридичної) особи і конкретного матеріального або нематеріального об'єкта навколишнього світу, з суб'єктивним правом особи на таке нематеріальне благо. Більш того, виходячи зі змісту ст. 150, 151 ЦК РФ немайнове право само по собі розглядається як певна нематеріальне благо.

Більше того, значна частина юристів розглядають немайнові права і нематеріальні блага в контексті чинного ЦК РФ, тобто в якості тотожних понять 17.

Зокрема, Н.Д. Єгоров говорить про права на немайнові блага, втілення яких здійснюється особистістю, називаючи при цьому такі нематеріальні блага, як право на ім'я, право на товарний знак, право на честь і гідність, право на власний винахід 18.

О.А. Пєшкова також спільно розглядає нематеріальні блага та права на них, виділяючи одночасно блага, спрямовані на фізичне благополуччя, права на формування індивідуальності, права, що забезпечують автономію волі суб'єкта, права, спрямовані на охорону інтелектуальної та іншої діяльності 19.

На даний рахунок існують і інші, діаметрально протилежні, думки. Примітною в цьому відношенні є точка зору М.М. Малеин, що вказує на неможливість однопорядкове застосування таких понять, як нематеріальні блага і немайнові права на них. Аналіз немайнових відносин М.М. Малеина будує на основі чіткого розмежування нематеріальних благ і особистих немайнових прав 20. При цьому М.М. Малеина прямо вказує, що об'єднання в одному терміні прав і благ юридично некоректно. "Саме особисте немайнове право і його об'єкт тісно взаємопов'язані, але не тотожні" 21.

Отже, нематеріальні блага - це різновид об'єктів цивільних прав, які, як зазначалося вище, характеризуються їх неекономічним і нематеріальним характером. Нематеріальні блага властиві конкретній юридичній або фізичній особі і можуть носити змінний характер.

Особисті немайнові права - суб'єктивні особисті права особи (фізичної або юридичної), об'єктом яких виступає нематеріальне благо. Особисті немайнові права відмінні від інших прав їх нематеріальним характером, спрямованістю на розвиток індивідуума, специфікою підстав виникнення та припинення. Предметом регулювання та охорони особистого немайнового права виступає особливий об'єкт - нематеріальне благо.

1.2 Захист особистих немайнових прав

Оскільки особисті немайнові права виникають у зв'язку з народженням громадянина або створенням юридичної особи, їх зміст визначається безпосередньо нормами права. Значить, порушення цих прав є правопорушення в прямому сенсі цього слова.

Поведінка, що не відповідає правовим нормам, приваблює досить широке увагу дослідників 22. Правопорушення має ряд характерних ознак. Воно завжди є дією суб'єкта права, а не вплив сил природи або предметів, не дії тварин. Воно отримує об'єктивований вираз у вчинках.

Порушення особистих немайнових прав може виявитися несвершенним, коли особа здійснює дії, які тільки в подальшому призведуть до порушення прав та інтересів інших суб'єктів. Найчастіше замах легко розпізнається при здійсненні масштабних заходів, коли їх небезпеку для інших осіб стає очевидною вже при постановці завдання, а потім на стадії проектування або початку робіт. Так, жителі м. Митищі й Митіщинській міська рада народних депутатів звернулися до Московської обласної суду з заявою про визнання незаконним розпорядження голови адміністрації Московської області від 16 грудня 1991 р. «Про продовження будівництва Північної ТЕЦ» з тих підстав, що воно видане з порушенням вимог Закону «Про охорону навколишнього природного середовища», норм про порядок державної екологічної експертизи та інших актів. При розгляді справи з'ясувалося, що були допущені порушення на стадії проектування будівництва, - було відсутнє техніко-економічне обгрунтування будівництва, не дотримані правила про землевідведення під будівельний майданчик, не узгоджені з територіальними органами контролю та нагляду умови природокористування. Суд прийшов до висновку, що видане розпорядження незаконно, бо за відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи порушується право на здорове і сприятливе навколишнє середовище 23.

Як відомо, в теорії держави і права визнано, що система нормативних правових актів вже одним своїм існуванням впливає на людей і соціальні структури, інформуючи їх про допустимому поведінці і надаючи можливість зорієнтуватися в соціальних цінностях 24.

Право уповноваженій липу на захист включає в себе можливість застосування до порушника заходів, які дозволяють або запобігти порушенню, або відновити вже порушене право. Співвідношення суб'єктивного права та правомочності на захист неоднозначно. У літературі з цього приводу сформувалися дві точки зору.

Н.Г. Александров вважав, що до складу суб'єктивного права входять три правомочності: можливість здійснювати власні дії і правомочність вимагати від іншої сторони певної дії, а також звернутися до державних органів за захистом від порушення 25. В.С. Ем вважає, що право на захист є правочином, яке входь р до складу суб'єктивного права: «... суб'єктивне право на захист - це юридично закріплена можливість уповноваженої особи використовувати заходи правоохоронного характеру з метою відновлення порушеного права і припинення дій, що порушують право» 26 . Матузов Н.І. займає аналогічну позицію. Він вважає, що «один з видів можливих дій, поведінки володаря суб'єктивного права» - звернення до примусової силі держави, інакше кажучи, така можливість є складова частина права суб'єкта 27.

Такий підхід широко визнаний в літературі 28. Ця точка зору пояснюється наступним чином: «Це право в якості реальної правової можливості з'являється у володаря регулятивного цивільного права лише в момент порушення або оспорювання останнього і реалізується в рамках виникає при цьому охоронного цивільних правовідносин» 29.

Однак і сам цей підхід, і його обгрунтування не узгоджуються з сутністю суб'єктивного права як можливості, визнаною і захищається державою. Е.А. Флейшиц відзначала, що правомочності на захист реалізуються в рамках вже інших правовідносин, які регулюються нормами публічного права - адміністративного, цивільно-процесуального та ін 30. На думку Іоффе О.С. та Шаргородського М.Д., «можливість вдатися у необхідних випадках до примусової силі державного апарату існує не паралельно з іншими, закріпленими у суб'єктивному праві можливостями, а властива їм самим, так як без цього вони не були б юридичними можливостями» 31. Дійсно, можливість захисту існує з моменту виникнення права і не залежна від факту порушення і оспорювання. І володар законодавства вживає всілякі заходи для запобігання його порушень, робить належні заяві, вдається до допомоги охорони, надійно фіксує факт появи у нього права, набуває засоби самозахисту і т.д. При відсутності примусової правового захисту можливість здійснення тієї або іншої дії залишається в кращому випадку моральної, а то й взагалі втрачає своє соціальне значення. Після факту порушення можливість захисту стає більш активною, що проявляється, зокрема, у зверненні до адміністративних і правоохоронним органам для вжиття заходів примусового впливу на порушника.

Позиція авторів цієї точки зору видається більш переконливою і отримала не менше (в порівнянні з раніше викладеної концепцією) широке визнання в літературі 32.

Особисті немайнові права можуть захистити перш за все самі власники прав.

Самозахист - дії самого правовласника з метою захистити немайнові блага від можливих або вже відбулися порушення. Вони роблять такі дії без звернення за допомогою до державних або іншим компетентним органам.

Стаття 12 ГК трактує самозахист в якості одного із способів шиїти цивільних прав. З такою позицією законодавця важко погодитися 33, так як тут змішані два різні поняття - суб'єкт шиїти і застосовувані ним способи. В пределах своих возможностей обладатель нарушенного права может применить различные способы воздействия на нарушителя, предотвращающие (ибо пресекающие правонарушение

В литературе последних лет самозащите уделяется достаточно этого внимания 34 . Однако нет однозначного мнении относительно того, какова юридическая природа действии по самозащите права

Так. Грибанов В.П. под самозащитой понимал «совершение управомоченным лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, направленных на охрану его личных или имущественных прав и интересов» 35 . Эту точку зрения воспринял В.С. Ем. При этом о считает необходимым уточнить, что средствами самозащиты охраняются также интересы других лиц и государств 36 . Ю.Г. Басин полагает что под самозащитой гражданских прав понимаются не только фактические действия управомоченного лица, но и всякие допускаемы законом односторонние действия заинтересованного лица в целя обеспечения неприкосновенности права 37 .

В целом такой подход не вызывает возражений. Но при этом надо иметь в виду, что действия по самозащите являются скорее юридическими, чем фактическими.

Самозащита может осуществляться и в состоянии крайней необходимости. За ст. 1067 ГК РФ крайняя необходимость — это обстоятельства, при которых создается угроза самому обладателю прав или другим лицам, если эта опасность при данных, обстоятельствах не могла быть устранена другими средствами. И действия в состоянии необходимой обороны ГК также признает правомерными.

Органами государства, которым предоставлено право защищать гражданские личные неимущественные права, являются, прежде всего, суд, арбитражный суд, прокуратура, а также административные органы, которые оперативно вмешиваются и предотвращают нарушения (предотвращение хулиганских действий, пресечение шиканы и т.д.).

Способы защиты личных неимущественных прав — меры, посредством которых восстанавливаются нарушенные права или предотвращается их нарушение, а также последующее воздействие на правонарушителя.

Перечень способов защиты любых субъективных прав содержится и ст. 12 ГК РФ. В данной работе выделяются те из них, которые применяются для защиты личных неимущественных прав.

Допустимо использование разных оснований для классификации способов защиты личных неимущественных прав: по субъектам, которые их применяют, по средствам, предоставляемым потерпевшему в связи с правонарушением и т.д. Логически обоснованна классификация, учитывающая, на какой стадии существования и развития субъективного права создается опасность или реально совершается факт его нарушения, а следовательно, в чем выражаются последствия нарушения права.

1. Первую группу составляют способы защиты, обеспечивающие реализацию личных неимущественных прав.

К ним следует отнести признание факта.

В практике общения зачастую не требуется специальных доказательств того что состоялись те или иные факты, поскольку они либо очевидны либо уже зарегистрированы в установленном порядке (рождение, имя, принятие акта органом государственною управления и т.п.). Но иногда обстоятельства складываются иным образом, что факты надо доказывать с применением специальной процедуры (чаще всего, судебной), например, когда факт нигде документально не зафиксирован, когда имеется документ, но надо доказать его принадлежность, когда возникает необходимость устранить несоответствие между документом и действительным событием.

Статья 12 ГК не называет признание факта как один из способов защиты. Это понятие известно гражданско-процессуальному законодательству (ст. ст. 264-267 ГПК РФ). В литературе уже высказываюсь предложение внести в эту статью дополнение, включив после слов «признание права» слова «признание факта» 38 .

Юридические факты, в отношении которых можно ставить вопрос о признании, делятся на две категории: 1) признание фактов, которые являются основанием для постановки вопроса о защите чьих-либо неимущественных прав и интересов (например, восстановление документов или исправление неточностей в документах для установления наличия родственных связей); 2) признание фактов, имевших место в прошлом, на основе которых защищаются личные неимущественные права самого правообладателя (причинение травмы, неправомерное завладение личными документами, вторжение в личную жизнь, неправомерное прослушивание телефонных переговоров и т.д.).

Признание права названо в ст. 12 ГК первым среди других способов защиты. Граждане РФ приобретают личные неимущественные права непосредственно в силу рождения, а юридические лица — в связи с созданием, поэтому чаще всего нет необходимости признавать принадлежность им соответствующих прав — на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, честь достоинство, деловую репутацию, внешний вид, наименование фирменный стиль и другие. Вместе с тем и в этой сфере возможны споры о признании, в частности и по поводу того, где проходит граница (если можно так выразиться) автономии каждого из них.

Так, Саркисян обратился в суд с жалобой на неправомерные действия комиссии миграционного контроля при главе администрации Краснодарского края, которая отказала ему в регистрации по месту жительства. 18 октября 1996 года по договору дарения Саркисян получил от отца двухкомнатную квартиру в городе Краснодаре. Будучи собственником квартиры, Саркисян стал проживать в ней, поскольку другого жилого помещения в Краснодаре не имел. В соответствии с усыновленным порядком он обратился в комиссию миграционного контроля с просьбой о регистрации его по месту жительства. В регистрации ему было отказано из-за того, что квартира не соответствует установленным нормам жилой площади. Районный суд г. Краснодара решение комиссии миграционного контроля об отказе Саркисяну в регистрации признал незаконным и обязал зарегистрировать его по месту жительства.

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда решение районного суда отменила и дело направила на новое рассмотрение. Президиум Краснодарского краевого суда оставил без удовлетворения протест заместителя Председателя Верховного Суда РФ об отмене кассационного определения. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 22 апреля 2008 г. протест заместителя Председателя Верховного Суда РФ об отмене определения судебной коллегии и постановления Президиума Краснодарского краевого суда удовлетворила, указав следующее. Принимая положительное решение по исковому заявлению, суд первой инстанции исходил из того, что Саркисян — гражданин Российской Федерации и в силу ч. 1 ст. 27 Конституции имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. У силу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Відповідно до ст. 71 Конституции РФ регулирование конституционных прав и свобод человека и гражданина является исключительной компетенцией Российской Федерации и не может быть передано договором между органом государственной власти РФ и ее субъектом в их совместное ведение или в ведение субъекта РФ. Кроме того, в соответствии со ст. 8 Закона РФ от 25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 39 право граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ может быть ограничено: в пограничной полосе; в закрытых военных городках; в закрытых административно-территориальных образованиях; в зонах экологического бедствия; на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режимы проживания населении и хозяйственной деятельности, на территориях, где введено чрезвычайное или военное положение.

Иные ограничения конституционных прав граждан могут быть введены только федеральным законом в строго определенных целях, и ограничение их законами субъекта Федерации не допускается. Таким образом, суд первой инстанции правильно установил обстоятельства, имеющие значение для дела, разрешил спор в соответствии с действующим законодательством и признал личное неимущественное право Саркисяна на свободу выбора места жительства 40 .

Признание права — средство его защиты в тех случаях, когда оно ограничивается действиями другого лица.

Признание факта или признание права ведут к тому, что личное неимущественное право может быть защищено, если оно нарушено либо нарушение может состояться в будущем. В отличие от оспаривания факта и права другие действия ведут к тому, что права нарушаются уже в момент совершения действий. Следствием этого является возможность предъявления требования о восстановлении прежнего положения.

2. Ниже рассматриваются средства защиты, имеющие целью восстановление прежнего (до нарушения) положения. В первую очередь надо рассмотреть действия, которые неимущественным благам непосредственно ущерба не причиняют, но создают условия для совершения действий, которые такой ущерб причинить могут.

Признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления. Этот способ прямо назван в ст. 12 ГК РФ. В таких спорах одной из сторон выступает орган государственной (законодательной или исполнительной) либо муниципальной власти.

Статья 46 Конституции признает за гражданином или юридическим л ином право обжаловать в суд решение, действие или бездействие органов государственной власти, органов местного самоуправлении, общественных объединений и должностных лиц. В развитие приведенной конституционной нормы ст. 13 ГК предоставляет суду право признавать недействительными не соответствующие закону нормативные и управленческие акты. Гражданин или юридическое лицо, личные неимущественные права которого нарушены изданием не соответствующего закону или иным правовым актам административного акта, а в случаях, предусмотренных законом, — и нормативного акта, имеют право на их обжалование в суд.

Необходимо обратить внимание, что нормативный акт непосредственно правовых последствий может не порождать, значит, не привести к изменению личных неимущественных прав. Он лишь создает условия для совершения исполнительными органами действий, которые могут нарушить личные права. Установив такие обстоятельства, суд принимает решение о признании нормативного акта недействительным полностью или частично. Дополнительной отмены его со стороны каких-то иных органов не требуется. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действии и решении, нарушающих права и свободы граждан» 41 определяет круг субъектов, чьи решения могут быть признаны недействительными. Так, на підставі ст. 2 этого Закона в суд могут быть обжалованы как единоличные, так и коллегиальные действия и решения государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий, их объединений, общественных организации и должностных лиц, государственных служащих.

Близким к этому способу является неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону. Суд отказывается применять незаконные акт любых государственных органов и органов местного самоуправления, включая и те из них, которые он не может признать недействительными 42 . Например, районный суд не может признать недействительным акт министерства или ведомства, но при разрешении спора обязан его игнорировать как противоречащий закону (если установит данное обстоятельство).

Признание оспоримой сделки недействительной - один из способов защиты личных неимущественных прав, если при ее совершении такие права нарушаются. Практика показывает, что число споров по ному поводу ограничено, но они встречаются. Допустим, супруги договариваясь о расторжении брака, вступают в соглашение о том, что один из них в обмен на выделенную долю в имуществе обязуется не проживать в определенном регионе 43 . Возможно заключение договора о пожизненной ренте с иждивением при условии, что получатель может сообщить о своих претензиях только плательщику и, если он будет недоволен полученными услугами, не вправе обращаться в суд. Естественно, субъект, на которого наложены такие ограничения, имеет возможность добиваться их отмены и тем самым — защиты своих прав.

Пресечение действии, нарушающих право или создающих угрозу нарушения права, осуществляется, когда нарушение носит длящийся или повторяющийся характер, а также когда идет приготовление к нарушению. В случаях, когда жители квартиры непрерывно играют на музыкальных инструментах или сосед на приусадебном участке ведет работы, связанные с выбросом в атмосферу веществ с неприятным запахом, пресечение таких действий восстанавливает положение, существовавшее до начала неправомерных действий.

Пресечение является в ряде случаев первым шагом выделе защиты, так как вслед за этим возможны и иные действия. Если, например, нарушение выразилось в том, что на территорию организации осуществлено вторжение, нарушившее ее планомерную деятельность, в связи с чем возникли убытки, то пресечение нарушения — первый шаг, вслед за которым могут последовать имущественные санкции 44 .

Однако полное восстановление прежнего положения маловероятно хотя бы потому, что след от неправомерных действий остается еще, по крайней мере, некоторое время. Получивший травму испытывает болевые ощущения. Необоснованно задержанный даже после освобождения чувствует обиду от несправедливости правоохранительных органов. Что же касается нарушенной чести, задетой распространением порочащих сведений, то даже после извинений, признаний и опровержений у окружающих может сохраниться предубеждение относительно достоинств личности потерпевшего 45 .

Впрочем, возможны случаи, когда нарушенное право восстанавливается полностью: если, к примеру, характеристика с изложением ложных порочащих сведений направлена определенному третьему лицу, а затем заменена на другую, в которой ложные сведения отсутствуют, то инцидент можно считать исчерпанным, если он не имел негативных последствий для потерпевшего.

Обязанность восстановить положение, существовавшее до нарушения личного неимущественного права, возлагается на нарушителя независимо оттого, виновен он в своих действиях или нет. Возложение на нарушителя такой обязанности вполне естественно: ведь потерпевший тоже не виновен в том, что он испытывает негативные последствия, наступившие для его неимущественных благ. Поэтому меры для восстановления законного статус-кво должен принять тот, кто нарушение допустил, пусть даже и случайно.

Компенсации нарушения личных неимущественных прав — еще одна группа мер, применяемых по отношению к нарушителю.

В отличие от ранее рассмотренных способов зашиты, когда действия, совершаемые управомоченным, ориентированы непосредственно на предотвращение возможного нарушения своих прав либо защиту их после состоявшегося нарушения, ГК предусматривает также меры, цель которых – компенсация потерь, возникших в связи с причинением ущерба личным неимущественным благам.

Имущественная ответственность за нарушение личных неимущественных прав выражается в том, что, если вследствие нарушения личных неимущественных прав потерпевший понес материальный ущерб, такой ущерб подлежит возмещению.

Имеются ввиду, прежде всего, нормы, давно известные гражданскому законодательству: правила о возмещении имущественного вреда, связанного с причинением смерти или повреждением здоровья. В последние годы перечень нарушении, с которыми связана возможность возмещении убытков, возникших при причинении вреда неимущественным благам, существенно расширена. Достаточно напомнить, что сейчас возмещаются убытки при нарушении права на деловую репутацию (умаление ее может привести к снижению предпринимательской активности, расторжению сложившихся договоров, а это, в свою очередь, влечет убытки). Аналогичные последствия возникают и при распространении ложных сведений: их автор может быть привлечен к имущественной ответственности — возмещению убытков предпринимателя.

Здесь требуется наличие обычных условий имущественной ответственности, известных гражданскому законодательству.

Во-первых, такая ответственность наступает, если совершено противоправное нарушение личных неимущественных прав. Понятие такого правонарушения рассматривалось выше.

Во-вторых, необходимое условие — наличие имущественных убытков. Если при нарушении личных неимущественных прав убытки не возникают, то такое основание ответственности не может быть применено. Если, допустим, потерпевший утратил трудоспособность, но продолжает работать и получает заработную штату в прежнем и даже в большем размере, если лицо, утратившее кормильца, не относится к категории тех. у кого возникает право на возмещение — во всех таких случаях у причинителя нет обязанности компенсировать вред.

В-третьих, об ответственности причинителя можно говорить при условии, если между его действиями и возникшими убытками имеется причинная связь.

Четвертое условие — наличие вины причинителя убытков.

В некоторых случаях закон предусматривает (ст. 1079 ГК), что ответственность наступает независимо от вины, например, когда вред причинен источником повышенной опасности — движущимся транспортным средством, строительными механизмами, электрическим током высокого напряжения, взрывчатыми веществами, сильнодействующими ядами и т.п.

Компенсация морального вреда — вид имущественной ответственности, сравнительно недавно установленный российским гражданским законодательством.

Если возмещение убытков имеет целью компенсировать потерпевшему имущественные потери, причинно связанные с ущемлением не имущественных благ (но не сами ущемленные блага), то компенсация морального вреда предусмотрена дня предоставления некоторой суммы или иного материального объекта, с тем чтобы утешить (потому компенсация) человека, испытывающего страдания (физические или нравственные). Этот способ также не может восстановить положение,) существовавшее до нарушения личного неимущественного блага.

Ответственность путем компенсации вреда наступает (как следует из ст. 151 ГК) при следующих основаниях: наличие морального вреда, противоправность поведения причинителя, причинная связь между вредом и действием, а также вина причинителя.

Статья 151 ГК устанавливает, что моральный вред — это нравственные и физические страдания. Нельзя не отметить некоторою тавталогичность данного определения, поскольку смысл слов «мораль» и «нравственность» весьма близок. Может быть более верный путь идентификаций морального вреда состоит в указании на то, что «наличие морального вреда предполагает негативные изменения в психической сфере человека, выражающиеся в претерпевании последним физических и нравственных страданий. Одной из важнейших особенностей морального вреда является то, что эти негативные последствия происходят в сознании потерпевшего и форма их выражения в значительной степени зависит от особенностей психики потерпевшего» 46 .

Из смысла ст. 151 ГК следует, что ответственность в виде компенсации наступает, если нарушение неимущественных прав носит законченный характер, т.е. нарушение состоялось. Но такое условие необязательно. Поскольку в этой норме говорится о действиях, посягающих на принадлежащие гражданину нематериальные блага, то ответственность может наступить и при незавершенном правонарушении. Так, если нравственные страдания возникают в связи с тем, что о гражданине распространены порочащие его сведения, то компенсировать страдания придется даже тогда, когда распространение информации не привело к ухудшению мнения окружающих о потерпевшем.

Х. и Т. признаны виновными и осуждены за разбойное нападение на Д., совершенное 24 июня 2004 года в г. Братске Иркутской области, с целью хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни, группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей; за убийство Д., 1974 года рождения, совершенное 24 июня 2004 года в г. Братске группой лиц, сопряженное с разбоем.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства, влекущих отмену приговора, из материалов дела не усматривается.

Вместе с тем по данному делу судом допущено нарушение закона при рассмотрении иска о компенсации морального вреда.

В соответствии с требованиями гражданско-процессуального закона компенсация морального вреда производится в долевом порядке с учетом степени вины лица и участия его в преступлении. По данному же делу суд в нарушение требований закона компенсацию морального вреда взыскал с Х. и Т. в солидарном порядке, следовательно, в этой части приговор подлежит изменению, и взысканию с Х. и Т. в счет компенсации морального вреда по 100000(сто тысяч) рублей с каждого в пользу Д 47 .

При возложении обязанности компенсировать моральный вред необходимым условием является вина причинителя. У ч. 2 ст. 151 ГК установлено, что «при определении размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя...». Значит, если вины нет, то нарушитель не обязан компенсировать вред.

Специальными законами может быть установлено, что моральный пред возмещается независимо от вины лица, его причинившего. Такие случаи предусмотрены в ст. 1100 ГК, когда моральный вред вызван причинением вреда жизни или здоровью человека источником повышенной опасности; незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности или незаконным применением в качестве меры пресечения заключения под стражу ил и подписки о невыезде, незаконным наложением административного ареста или исправительных работ; причинен вследствие распространения сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию.

1.3 Система личных неимущественных прав

Попытки построить систему личных неимущественных прав имели место еще тогда, когда они небыли признаны советским правом. Одним из первых такую попытку предпринял В.А. Рясенцев. Смысл его классификации состоял в следующем 48 . Он выделял: 1) личные неимущественные права, сущность которых составляют личные неимущественные блага, не отделимые от личности (жизнь, здоровье, неприкосновенность личности); 2) личные неимущественные прав; в основе которых лежат неимущественные блага, индивидуализирующие человека в коллективе (имя, честь, достоинство и т.д.); 3) личные неимущественные права в сфере брачно-семейного права; 4) личные неимущественные права в сфере творческой деятельности, а также интересы, возникающие из права на образование, на отдых, разно образные культурные запросы и т.д.; 5) личные неимущественные права, в основе которых лежат имущественные интересы. В цело современные представления о системе личных неимущественные правоотношений ушли далеко вперед 49 , но нетрудно заметить, что первая классификация В.А. Рясенцева оказывает на них свое влияние и в наши дни.

Достаточно детальную классификацию личных неимущественных прав провела Т.В. Дробышевская 50 . В этом безусловная ценность исследования. Но и ее результат вызывает вопросы. Так, в одну групп (вторую) объединены субъективные права, обеспечивающие индивидуальность личности и адекватность ее восприятия обществом. Уже из названия видно, что здесь объединены права на основе разных критериев. В состав этой группы включены:

«1) Право на честь, достоинство и деловую репутацию:

а) право на использование сложившихся в обществе представлений о себе в различных сферах деятельности;

б) право на изменение содержания чести и деловой репутации.

2) Право на имя (право на имя, отчество, фамилию, подпись):

а) право обладать определенным именем,

б) права пользоваться своим именем;

в) право на сокрытие своего имени;

г) право на изменение и перемену имени;

д) право на передачу своего имени ребенку;

е) право на запрещение (разрешение) использования своего имени после смерти;

ж) право на установление своего имени

3) Право на идентификацию национальной принадлежности:

а) право на определение своей национальной принадлежности;

б) право на указание своей национальной принадлежности.

4) Право на идентификацию вероисповедания.

5) Право на индивидуальный облик:

а) право на самостоятельное определение своего индивидуального облика;

б) право на использование своего индивидуального облика.

6) право на голос;

а) право на использование своего голоса (в рекламе, эстрадных номерах и т.д.);

б) право на звукозапись своего голоса.

7) Право на национальный язык.

8) Право на неприкосновенность генома человека.

9) Право на личный герб» 51 .

Законодательство, формулируя нормы о личных неимущественных правах, зачастую руководствуется остротой вопроса в современном обществе. Так. ч. 1 ст. 29 Конституции устанавливает, что каждому гарантируется свобода мысли и слова. Отсюда непосредственно вытекает право иметь любые религиозные убеждения. Однако в Конституции праву на свободу вероисповедание посвящена отдельная норма: печальные уроки истории вынуждают законодателя ввести (в ст. 28) специальное правило. Частина 1 ст. 29 Конституции предусматривает, что каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию. Эта норма безусловно распространяете на случаи, когда человек нуждается в квалифицированной юридической информации, т.е. в получении юридической помощи. Жизнь, однако, диктует, что необходимо специальное установление такого права. И соответствующая норма включена в ст. 48 Конституции.

Сложность задачи вызвана также тем, что приходится решать вопросы классификации таких труд но определимых объектов, как личные неимущественные блага. Но и не решать ее нельзя. Представляется, что уязвимость проведенных классификации вызвана тем, что избранные критерии оказывались неопределенными, а потому и ненадежными. При распределении личных неимущественных правоотношений по видам следует, прежде всего, учитывать, что в них участвуют не только физические лица (как это сделано в предыдущих классификациях), но также юридические липа и всякого рода публичные образования. Кроме того, надо принимать во внимание процессы, которые действительно происходят при установлении, изменении и прекращении личных неимущественных прав, а также входе их реализации управомоченными субъектами.

В соответствии с этим применительно ко всем видам участников гражданских правоотношений их личные неимущественные права можно разделить на два вида:

права на самостоятельное существование;

права на автономную деятельность (активность в пределах автономии.)

Каждый из этих видов допускает их изучение в качестве отдельного предмета. Но в условиях современного высокого уровня развития регулирования рассматриваемых правоотношений, а также интенсивных теоретических исследований в данной области, обычно принято в рамках каждого вида выделять отдельные права. Вместе с тем, представления о правах, принадлежащих отдельным субъектам, могут существенно различаться между собой и по содержанию, и по названию. Так, граждане имеют право на' жизнь и здоровье, а сходные правомочия юридического лица и публично-правовых образований требуют другого названия — право на существование. Право на автономию у юридического лица существенно иное по сравнению с аналогичным правом сельского или поселкового поселения.

Поэтому личные неимущественные права физических лиц (граждан), юридических лиц и публично-правовых образований приходится рассматривать отдельно.

У каждого субъекта имеется ряд отдельных прав каждого вида.

В праве человека на существование выделяются право на жизнь, на здоровье, психическое благополучие (как одно из проявлений здоровья), на достоинство (как одно из проявлений психологического состояния).

В правах человека на социальное бытие можно выделить личную жизнь и частную деятельность. Они проявляются в общении с другими субъектами, для чего данное лицо вправе формировать свой внешний облик. В o бществе множества людей и других субъектов невозможно обойтись без собственного имени, а потому за ним признается право на получение имени.

Как уже показано выше, личное неимущественное право — возможность некоторого поведения в пределах автономии субъекта. В пределах этой возможности только управомоченный располагает возможностью вести себя активно. Все другие лица лишены права каким бы то ни было способом пересекать границу автономии. В этом смысле соответствующий субъект имеет право на неприкосновенность соответствующего блага. Поэтому нередко принято говорить о праве на неприкосновенность блага. Так, ч. 1 ст. 22 Конституции говорит о личной неприкосновенности. Статья 23 Конституции признает за каждым право на неприкосновенность частной жизни. О неприкосновенности частной жизни говорит и ст. 150 ГК. Подобные примеры легко умножить.

Строго говоря, такая формулировка нормативно-правового акта не совсем точна. Из ее буквального смысла получается, что некоторое лицо обладает каким-то самостоятельным благом - неприкосновенностью в определенной сфере. Неприкосновенность иди недопустимость нарушения границ автономии вытекает непосредственно из того, что автономия - субъективное право. В его пределах субъект может выбирать варианты поведения и рассчитывать, что автономию никто не нарушит. Такой вывод вытекает непосредственно из сущности субъективного права. Поэтому в ч. 1 ст. 22 Конституции достаточно установить, что каждый имеет право на личную свободу. У частині 1 ст. 23 достаточно признать право на частную жизнь (или свободу частной жизни). А уже из этих установлений (ведь субъективное право обеспечено принудительной силой государства) непосредственно вытекает, что закон гарантирует и неприкосновенность названных прав.

Самостоятельного же права на неприкосновенность не существует, что, впрочем, не исключает специального теоретического анализа неприкосновенности соответствующего сегмента автономии 52 .

Один из способов пересечения границы автономии — информационное воздействие на управомоченного, в том числе, путем снятия (сканировании) информации с событий в частной жизни человека, юридического лица или публичного образования. Недопустимость такого сканировании вытекает уже из того факта, что частная жизнь неприкосновенна для любых способов, в том числе для сбора информации. Поэтому правило ч. 2 ст. 23 Конституции могло бы выглядеть так: «Каждый имеет право на переписку, телефонные переговоры, почтовые, телеграфные и иные сообщении». Отсюда непосредственно следует и право на соответствующие тайны. Впрочем, иногда в литературе само право на личную жизнь связывается с неприкосновенностью и тайной. Так, М.В. Баглай полагает, что «частную жизнь составляют те стороны личной жизни человека, которые он в силу своей свободы не желает делать достоянием других» 53 . Получается, таким образом, что если из каких-то фактов своей жизни человек не делает тайны, то эти факты и не относятся к сфере ею личной жизни. Данное признание было бы существенно неточным.

Конечно, распространенные в настоящее время формулировки ряда правовых норм имеют свою предысторию и призваны подчеркнуть значимость именно неприкосновенности соответствующих благ а виде тайны или коммерческой тайны. Анализу прав именно с этой стороны посвящена обширная литература 54 .

Окутать личную жизнь тайной в полной мере невозможно, потому что многие ее факты так или иначе становятся достоянием обществе время и месторождения, место жительства, круг общения, место учебы и работы, посещение культурных учреждений и т.д. Но если эти факта собраны воедино и систематизированы, да к тому же могут быть идентифицированы с определенным субъектом, тогда они приобретают дополнительную ценность. Сбор такой информации, которую принято называть персональными данными, также представляет собой один из способов нарушения права на частную жизнь 55 .

Изложенные выше замечания лишь призваны объяснить, почему среди личных неимущественных прав не рассматриваются отдельно права на неприкосновенность и всякого рода тайны. Однако неприкосновенность и тайны существуют, они могут быть предметом самостоятельного научного анализа.

Личная сфера жизни человека настолько многообразна, что с трудом поддается описанию. Не менее затруднительно выбрать критерием для классификаций отдельных ее проявлений. С этой точки зрения можно утверждать, что каждая классификация, предложенная в литературе, имеет право на существование, поскольку описывает сложную систему личных прав человека в определенном аспекте, даже если автор допускает некоторые погрешности в своей системе, а потому подвергается критике.

Особый интерес вызывает предложение Л.О. Красавчиковой разделить все множество личных прав человека на два вида: связанных с физическим существованием и социальным существование 56 . Преимущество такого подхода заключается в том, что отдельные права могут быть распределены по группам, не вызывая упреков противоречивости.

В одну из них попадают право на жизнь, сохранение физического здоровья, психическое благополучие, энерго-информационное поле, право на благоприятную окружающую среду, собственное достоинство. Другую группу составляют права, которые дают возможность человеку вести активную социальную деятельность.

В рассматриваемой классификации следует уточнить названия. Существование человека может быть только физическим (в широком смысле этого слова). Если нет физического существования, то и социальное существование оказывается под вопросом. Посему данную группу достаточно назвать правами, обеспечивающими физическое существование гражданина.

Термин «социальное существование» уводит в сторону от смысла тех личных прав, которые он обозначает: они отражают признание за человеком права на деятельность и права на выбор сферы деятельности в обществе. Другими словами, речь идет о выборе взаимодействия с другими людьми для осуществления индивидуальной либо групповой деятельности. По этой причине, может быть, вторую сферу деятельности точнее назвать социальной жизнью человека, которая возможна в той мере, в какой его физическое существование обеспечено. Наиболее удачным представляется название этой группы личных неимущественных прав, которое установлено в названии гл. 22 Гражданского кодекса Украины «Личные неимущественные права, обеспечивающие социальное бытие физического лица». Права в этой сфере включают права на всевозможные выборы в личной жизни, выборы социальной деятельности, выборы места проживания и пребывания, облика, имени и др.

Следует подчеркнуть, что права в сфере социального бытия – возможность делать всякого рода выборы в рамках определенного круга возможностей. Когда выбор сделан и наступил ожидаемый или неожидаемый результат, начинаются другие отношения, связанные с вещным или информационным объектом либо совместная деятельность, основанная на иных нормах – семейного, трудового, гражданского, международного частного права.

Глава 2. Права, обеспечивающие физическое существование гражданина

2.1 Право на жизнь

Личная сфера жизни человека настолько многообразна, что с трудом поддается описанию. Не менее затруднительно выбрать критерием для классификаций отдельных ее проявлений. С этой точки зрения можно утверждать, что каждая классификация, предложенная в литературе, имеет право на существование, поскольку описывает сложную систему личных прав человека в определенном аспекте, даже если автор допускает некоторые погрешности в своей системе, а потому подвергается критике.

Особый интерес вызывает предложение Л.О. Красавчиковой разделить все множество личных прав человека на два вида: связанных с физическим существованием и социальным существование 57 . Преимущество такого подхода заключается в том, что отдельные права могут быть распределены по группам, не вызывая упреков противоречивости.

В одну из них попадают право на жизнь, сохранение физического здоровья, психическое благополучие, энерго-информационное поле, право на благоприятную окружающую среду, собственное достоинство. Другую группу составляют права, которые дают возможность человеку вести активную социальную деятельность.

В рассматриваемой классификации следует уточнить названия. Существование человека может быть только физическим (в широком смысле этого слова). Если нет физического существования, то и социальное существование оказывается под вопросом. Посему данную группу достаточно назвать правами, обеспечивающими физическое существование гражданина.

Термин «социальное существование» уводит в сторону от смысла тех личных прав, которые он обозначает: они отражают признание за человеком права на деятельность и права на выбор сферы деятельности в обществе. Другими словами, речь идет о выборе взаимодействия с другими людьми для осуществления индивидуальной либо групповой деятельности. По этой причине, может быть, вторую сферу деятельности точнее назвать социальной жизнью человека, которая возможна в той мере, в какой его физическое существование обеспечено.

Следует подчеркнуть, что права в сфере социального бытия – возможность делать всякого рода выборы в рамках определенного круга возможностей. Когда выбор сделан и наступил ожидаемый или неожидаемый результат, начинаются другие отношения, связанные с вещным или информационным объектом либо совместная деятельность, основанная на иных нормах – семейного, трудового, гражданского, международного частного права.

В этой области автономии человека возможно выделение различных прав. Все зависит от принятого критерия и уровня развития законодательства.

Л.О. Красавчикова в 1994 г. предлагала включить в отдельную группу права на имя, достоинство и деловую репутацию, на частную (личную) жизнь, на свободу передвижения 58 .

Т.В. Дробышевская среди прав, обеспечивающих физическое благополучие, выделяет лишь право на жизнь, на здоровье, на физическое благополучие и на благоприятную окружающую среду 59 .

Так Л. обратилась в Оренбургский областной суд с исковым заявлением к Министерству обороны Российской Федерации об устранении обстоятельств, создающих угрозу и опасность для жизни и здоровья людей, а также о компенсации морального вреда. В обоснование иска Л. ссылается на то, что Министерство обороны Российской Федерации предоставляет жителям военного городка поселка Первомайский Оренбургской области услугу по холодному и горячему водоснабжению. Вода подается с территории полигона, деятельность которого входит в перечень сведений, составляющих государственную тайну. В водозаборной зоне проводятся работы. В этой же зоне хранятся отходы деятельности полигона. Теплоноситель не соответствует установленным нормам по горячему водоснабжению 60 .

Хотя жизнь — благо, которое знакомо каждому человеку, ее научное определение до сих пор вызывает дискуссии. В соответствии с современными представлениями жизнь есть специфическая форма организации материи, которая связана с обменом веществ. Но некоторые представления, сложившиеся еще в далекой древности, связывают жизнь с энерго-информационным обменом, который непрерывно осуществляется между организмами (в том числе и человеком) и космосом. Многие наблюдения и физические эксперименты подтверждают наличие такого обмена.

Субъект права на жизнь — человек. В соответствии с законодательством РФ (п. 2 ст. 17 ГК) это право, как и другие естественные личные неимущественные права, возникает с рождения и прекращается в момент смерти. Но жизнь начинается еще до отделения ребенка от матери. Поэтому не исключается защита его интересов и прав еще до рождения 61 .

Содержание правоотношения, связанного с жизнью, включает субъективное право каждого лица и обязанность всех остальных субъектов уважать это его право.

Это право признается за человеком всеми правовыми системами древних времен, даже если в явном виде оно не было сформулировано. В предыдущие общественно-исторические эпохи его признание выражалось в том, что предусматривались те или иные формы ответственности за лишение жизни другого человека.

Пользование этим благом состоит в том, что человек живет.

Распоряжение своей жизнью так же, как вещами, невозможно. И тем не менее человек в состоянии распорядиться ею несколькими способами. Во-первых, он вправе выбрать такие виды деятельности, которые связаны с повышенным риском наступления смерти — спасатели, альпинисты, минеры и др 62 . Человек подвергает опасности свою жизнь, когда участвует в отдельных рискованных ситуациях — тушение пожара, спасение утопающих и т.д. Во-вторых, в современном мире значительное число людей (около 500 тыс. ежегодно) сводят счеты с жизнью путем самоубийства. Такой способ решения индивидуальных проблем не преследуется законом, хотя и осуждается обществом и целом, и отдельными общественно-политическими движениями, и частности, религиозными течениями 63 .

Покушение на жизнь человека — социально-опасное действие, которое сурово карается действующим уголовным законодательством.

Вместе с тем, убийство другого человека — не всегда преступление. Если оно совершается в ходе вооруженного конфликта между государствами, военнослужащие каждой из сторон получают не только официальное благословение, но поощрение к убийству: тем самым они исполняют свой патриотический долг. Оружие разрешается применять в ходе столкновений с правонарушителями внутри страны, если нет иной возможности восстановить законность и порядок.

Любой человек вправе применить насилие к другому человеку и даже лишить его жизни, если это диктуется условиями необходимой обороны. В соответствии с обычаями кровной мести, которые до сих пор действуют в некоторых сообществах, родственники погибшего вправе своими средствами отомстить убийце и даже лишить его жизни.

Государство вправе лишить гражданина жизни в связи с совершением им особо тяжких преступлений. Правда, во многих странах Европы в настоящее время смертная казнь отменена. В России такая мера наказания в Уголовном кодексе предусмотрена, но на ее применение наложен мораторий в связи с вступлением Российской Федерации в Совет Европы.

Как показывают социологические исследования, большинство участников опросов (не только в России) полагают, что за совершение некоторых видов тяжких преступлений смертная казнь должна быть восстановлена. Такая позиция общественности вполне понятна: для большинства людей смерть — событие не только нежелательное, но и вызывающее ужас. Голосуя за смертную казнь, граждане полагают, что и отпетые уголовники также боятся смерти. На самом деле, как свидетельствуют работники учреждений, где отбывают наказание «пожизненники», большинство этих людей готовы уйти из жизни по доброй воле 64 . Так что еще надо взвесить, какими мерами следует наказывать отпетых уголовников, если желать им тяжких испытаний.

В литературе с давних пор стоит вопрос о том, можно ли убить I человека по его просьбе.

Обычаи некоторых народов допускают убийство тяжело больного или престарелого родственника по его просьбе. Сократ и Платон полагали правомерным убийство тяжело больного человека, даже если он не давал на это согласия. Т. Мор писал: «Если болезнь не только не поддается врачеванию, но и доставляет постоянные мучения и терзания, то священники и власти обращаются к страдальцу с такими уговорами: он не может справиться ни с какими заданиями жизни, неприятен для других, в тягость себе самому и, так сказать, переживает уже свою смерть».

В настоящее время законодательством подавляющего большинства стран современной цивилизации убийство даже по просьбе потерпевшего признается преступлением. И вместе с тем, многие годы обсуждается вопрос о допустимости лишения жизни человека по его просьбе в случае его тяжелой и неизлечимой болезни 65 . В настоящее время эвтаназия разрешена законом только в Голландии. В других странах данная проблема активно обсуждается. В международном праве она не решена.

Необходимо отметить, что эвтаназия возможна в двух формах. При одной из них врач непосредственно не совершает акт по преднамеренному лишению жизни пациента. Он лишь предлагает больному рекомендации по применению тех или иных средств в целях самоубийства (например, выписывая желающему покончить с собой пациенту лекарство, врач информирует его о дозе, которая приведет к смертельному исходу). Это так называемое «ассистированное самоубийство». Обязательным его признаком является осознание врачом последствий своего поступка, что невозможно без осведомленности врача о намерении пациента лишить себя жизни. В решениях Всемирной медицинской ассоциации и законодательстве ряда зарубежных стран, в частности, Голландии, «ассистированное самоубийство» не признается эвтаназией 66 .

В российском законодательстве эвтаназия безоговорочно запрещена. Згідно зі ст. 45 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан эвтаназия представляет собой «удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни». А значит, можно было бы полагать, что любое содействие больному в ускорении ухода из жизни представляет собой уголовно наказуемое действие.

Но К.А. Чернега считает иначе. Она обращает внимание на то, что согласно ст. 105 УК РФ, убийство представляет собой умышленное причинение смерти другому человеку. Очевидно, що по ряду ознак евтаназія тотожна вбивства. Субъективная сторона эвтаназии характеризуется наличием у врача прямого умысла, направленного на лишение жизни пациента. Вместе с тем некоторые особенности эвтаназии не позволяют отождествить ее с убийством по ст. 105 КК РФ. Прежде всего, отмечает К.А. Чернега, следует иметь в виду состояние пациента, которое вызывает сострадание. На эвтаназии нередко настаивают люди, осознающие, что болезнь приведет к неизбежному распаду их личности (например, в результате утраты отдельных функций головного мозга) со смертельным исходом. Данные факторы придают эвтаназии колорит «милосердного убийства» с типичными мотивами жалости, сострадания к пациенту и (или) его ближним, неверного представления о врачебном долге облегчить боль и т.д. Указанные мотивы при определении меры уголовной ответственности за эвтаназию могут рассматриваться как смягчающее обстоятельство. Ведь убийство по ст. 105 УК характеризуется насилием над личностью. Впрочем, осуществление эвтаназии может быть основано на иных мотивах — не исключен, в частности, корыстный мотив получения вознаграждения за последующую трансплантацию органов жертвы. Подобные мотивы несомненно должны расцениваться как отягчающее обстоятельство 67 .

Далее К.А. Чернега констатирует эволюцию позиции международных правил в данном вопросе. Впервые Всемирная медицинская ассоциация рассмотрела вопрос об эвтаназии в 1950 г. и осудила ее совершение «при любых обстоятельствах». Однако впоследствии в актах ВМА появились нормы, в известной степени оправдывающие пассивную эвтаназию. Речь идет о Лиссабонской Декларации прав пациента (сентябрь/октябрь 1981 г.), согласно которой пациент имеет право, получив «адекватную информацию, отказаться от лечения», а также право «умереть достойно». Венецианская Декларация о терминальном состоянии (октябрь 1983 г.) прямо обязывает врача осуществлять пассивную, в том числе принудительную (на основе волеизъявления родственников), эвтаназию: «Врач не продлевает мучения умирающего больного, в том числе связанные с неизлечимой болезнью и уродством, прекращая по его просьбе, а если больной без сознания — по просьбе его родственников, лечение, способное лишь отсрочить наступление неизбежного конца».

Вскоре международные этические нормы были закреплены в законодательных актах отдельных государств. В частности, они (за исключением права на достойную смерть) были восприняты российским законодательством: наряду с запретом эвтаназии, ст. 45 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан включает в перечень прав пациента при оказании медико-социальной помощи, во-первых, право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством допустимыми способами и средствами; во-вторых, право на отказ от медицинского вмешательства при осведомленности пациента о его возможных последствиях (ст. 30).

Норма ст. 30 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан (пациент имеет право на «отказ от медицинского вмешательства») послужила основанием для оправдания в российской литературе так называемой пассивной эвтаназии. К.А. Чернега выступает категорически против законодательного разрешения эвтаназии в любых ее формах. Хотя некоторые авторы допускают ее применение и даже полагают, что отсутствие в законодательстве РФ нормы, разрешающей эвтаназию, унижает человеческое достоинство 68 .

Возможность эвтаназии допускает и М.Н. Малеина, но она полагает необходимым ввести сложную процедуру принятия и реализации подобных решений 69 . По ее мнению, условия проведения эвтаназии могут выглядеть следующим образом: 1) решение об этом должен принимать сам дееспособный гражданин; решение по просьбе несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 может быть отложено до достижения больным 18-летнего возраста; заявление об эвтаназии несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет не рассматривается; 2) просьба гражданина об эвтаназии добровольна, сознательна, устойчива; он не должен страдать заболеваниями, сопровождающимися навязчивой идеей смерти; 3) при принятии решения должна быть доказана невозможность спасти жизнь, установленная консилиумом врачей-специалистов при обязательном их единогласии; 4) должна быть установлена невозможность облегчить сильные физические и нравственные страдания больного известными средствами; 5) принятию решения должна предшествовать санкция прокурора (или решение суда).

Право на жизнь неотъемлемо от права на здоровье. В законодательстве и литературе принято рассматривать каждое из них в качестве самостоятельного блага.

2.2 Право на здоровье и психическое благополучие

В законодательстве и в литературе 70 принято выделять здоровье в качестве самостоятельного личного неимущественного блага. Конечно, надо учитывать, что оно тесно связано с жизнью. Ведь нередко нарушение здоровья чревато лишением жизни. Иногда именно таким способом совершается покушение на жизнь человека.

Известные определения здоровья отличаются существенным многообразием. Так, Большая Советская Энциклопедия определяет его как «естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений» 71 . В соответствии с Уставом Всемирной организации здравоохранения здоровье — это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. Эти определения призваны отличить состояние здоровья от нездоровья с точки зрения медицины. Конечно, состояние отдельного человека может характеризоваться и отсутствием гармонии со средой. Но пока он жив, у него есть и здоровье (пусть даже очень плохое), а значит, он имеет право на пользование им. Это право провозглашено в ст.ст. 8 и 37 Декларации прав и свобод человека и гражданина. В России оно определяется нормами ст. 41 Конституции РФ, Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Законами РФ от 29 июня 1991 г. «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» 72 , от 2 июля 1992 г. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», от 9 июля 1993 г. «О донорстве крови и ее компонентов» и другими. Важную роль в этом регулировании играют главы 8 и 59 ГК РФ.

Анализ перечисленных выше нормативных правовых актов дает возможность определить, что право на здоровье представляет собой возможность человека пользоваться состоянием своего организма по своему усмотрению.

Правоотношение по поводу здоровья является абсолютным. Хотя в публикациях к этому виду иногда причисляют и отношения физического лица с другими конкретными субъектами, в ходе которого стороны совершают в адрес друг друга положительные действия. Так, Л.О. Красавчикова и М.Н. Малеина включают в состав отношений, связанных с правом на здоровье, отношения с медицинскими учреждениями и органами медицинского страхования 73 .

Человек владеет здоровьем совсем не так, как вещью: он просто живет с тем состоянием организма, которое имеется в данный период.

Человек самостоятельно пользуется своим здоровьем. Пользование не предполагает обращения к медицинским учреждениям и другим лицам со своими медицинскими проблемами. Оно означает, что гражданин просто живет так, как позволяют его физические возможности. В нормальных случаях здоровье употребляется на получение выгоды — ведение деятельности по изготовлению вещей и производству информационных продуктов, оказанию услуг, выполнению трудовых функций в организации и т.д.

Здоровье может быть использовано в интересах других лиц, например, вынашивание ребенка в качестве суррогатной матери, а также в общественных интересах: проведение медицинских экспериментов для апробации лечебных препаратов и процедур.

Когда человек по своему усмотрению решает вопрос о том, как ему относиться к проблемам, связанным с его здоровьем, это нередко напоминает действия по распоряжению здоровьем. Эти вопросы достаточно обстоятельно регламентированы Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан.

Естественно, гражданину принадлежит право на отказ от медицинского вмешательства или требования его прекратить, как это предусмотрено в ст. 33 Основ. При відмові від медичного втручання громадянину або його законному представникові в доступній для нього формі повинні бути роз'яснені можливі наслідки. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской документации.

При возникновении необходимости гражданину принадлежит право на обращение к медицинским учреждениям для устранения проблем со здоровьем. В связи с этим обращением гражданин имеет широкие полномочия. Згідно зі ст. 30 Основ он, в частности, вправе рассчитывать на:

1) уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала;

2) выбор врача, в том числе семейного и лечащего врача, с учетом его согласия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии с договорами обязательного и добровольного медицинского страхования;

3) обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

4) проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов;

5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными способами и средствами;

6) сохранение втайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении;

7) информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство;

8) возможность отказа от медицинского вмешательства;

9)получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья, а также на выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья.

За помощью в лечении человек может обратиться по любому адресу, т. е. не только в медицинское учреждение, но также к знахарям, колдунам, соседям, просто к случайным людям. Только в последних случаях его полномочия уже не столь широки, как при обращении к медикам.

Вместе с тем, отношение человека к своему здоровью — это не всегда исключительно его личное дело. Как известно, в ряде случаев оно тесно связано с общественными интересами. Это обстоятельство отражено в ст. 34 Основ: оказание медицинской помощи (медицинское освидетельствование, госпитализация, наблюдение и изоляция) без согласия граждан или их законных представителей допускается в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами, или лиц, совершивших общественно опасные деяния, на основаниях и в порядке, установленных законодательством РФ.

В связи с отказом от медицинских услуг последствия могут оказаться и принципиально иными, как это предусматривает ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 74 от 17.09.1998 № 157-ФЗ. Статья 5 предусматривает, что при осуществлении иммунопрофилактики граждане имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях; выбор государственных, муниципальных или частных организаций здравоохранения либо граждан, занимающихся частной медицинской практикой; бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок, и профилактические прививки по эпидемическим показаниям в государственных и муниципальных организациях здравоохранения и другие права, в том числе отказ от профилактических прививок. Отсутствие профилактических прививок влечет: запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами РФ требует конкретных профилактических прививок; временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий; отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Защиту права на здоровье от покушений других лиц человек может осуществлять своими действиями, в частности, путем отказа от медицинского вмешательства. В этом деле он может рассчитывать и на содействие государственных органов (суд, прокуратура, милиция и другие).

Имеется еще одна сфера — психическое состояние, которое является продолжением или результатом функционирования двух предшествующих. В литературе оно иногда выделяется в качестве самостоятельного неимущественного блага 75 .

Психическое состояние можно изменить в ту или иную сторону, воздействуя на тело или биополе человека. Негативные изменения и психике вызывают нравственные страдания. Психическое благополучие является и самостоятельным свойством человека, которое может изменяться независимо от состояния его физического тела и биополя. Такие изменения в психике человека происходят под информационным воздействием.

Поэтому можно говорить о самостоятельном неимущественном благе человека — психическом благополучии. Термин «благополучие» не вполне удачен: человек по неосмотрительности либо по другой причине может оказаться в таком настроении, что благополучием его никакие назовешь. Точнее было бы сказать, что он имеет право на то психическое состояние, в котором он находится. И никто не вправе без его согласия выводить его из такого состояния даже с самыми благими намерениями.

Право на психическое благополучие отчетливо проявляется в случаях, когда оно подвергается грубому противоправному или аморальному воздействию со стороны других лиц. Например, гражданин, желая доставить неприятности своему знакомому, отправляет телеграмму его близким родственникам о его якобы наступившей смерти, и родственники съезжаются на траурную церемонию.

Право на психическое благополучие — принадлежащая исключительно человеку возможность самостоятельно определять свое психическое состояние. Он пользуется этим состоянием для более или менее успешного выполнения своих социальных функций — обучения, ухода за членами семьи, развлечений, работы в организации и т.д.

Человек может управлять своим психическим состоянием путем внушения, физических упражнений, а также другими средствами — экскурсии, путешествия, перемена вида деятельности, обращение к определенным мировоззренческим системам, налаживание взаимодействия с другими людьми, обращение к научным занятиям или к искусству и т.д.

Человек может управлять своим психологическим состоянием используя известные психотехники, употребляя медикаментозные средства и психотропные вещества и т.д.

2.3 Право на благоприятную окружающую среду

Практика знает разнообразные средства покушения на жизнь, здоровье, биополе человека. В каждом из этих случаев чаще всего речь идет о защите отдельного блага. И при этом создается угроза причинения вреда либо вред уже состоялся. Поскольку человек — часть природной среды, зависим от нее, то его автономию можно нарушить и таким неспецифическим средством, как воздействие на окружающую природную среду 76 .

Статья 42 Конституции предусматривает, что «каж дый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Из этой формулировки можно сделать вывод, что данная норма регулирует, прежде всего, властные отношения — каждый может предъявить органам государственной и муниципальной власти требования о сведениях, касающихся состояния природной среды. В этом смысле ст. 42 защищает конституционные права граждан.

Но она регулирует также отношения между автономными и равноправными субъектами, если человеку известен конкретный правонарушитель - физическое лицо, юридическое лицо либо публичное образование. В случае экологических правонарушений вред может быть причинен здоровью или имуществу человека. В таком случае он вправе требовать его возмещения. Потерпевшему при этом достаточно послаться на ст. 1079 ГК.

Но право на благоприятную среду по содержанию шире, чем возможность получить компенсацию. По этим причинам надо признать вполне оправданным рассмотрение права на благоприятную окружающую среду с позиций гражданского законодательства 77 .

Ранее рассмотренные параметры автономии человека формируются как бы изнутри, когда закон называет отдельные сегменты этой автономии: жизнь, здоровье и т.д. Право человека на благоприятную окружающую среду определяет границы человека извне: не допускаются вообще никакие действия, если они нарушают среду обитания хотя бы одного человека и независимо от того, какие параметры существования человека нарушаются.

Право на благоприятную окружающую среду включает в себя возможность дышать тем воздухом, который окружает место его проживания или пребывания, пить неиспорченную воду, питаться и наслаждаться естественными растениями, слушать пение птиц, а не шум моторов и т.д. Если он лишен возможности пользоваться здоровой средой, то даже при отсутствии явно выраженного вреда человек вправе требовать прекращения таких нарушений. Основанием для подобных его претензий является Федеральный закон от 10 января 2002 г. (в ред. от 22 августа 2004 г.) «Об охране окружающей среды», который достаточно широко определяет понятие природной среды. Статья 1 этого Закона вводит, в частности, понятие природный ландшафт («территория, которая не подверглась изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях»), которое имеет скорее эстетическое значение. Человек вправе настаивать на прекращении вредных выбросов, если лишен возможности купаться в водоеме из-за его высокой степени загрязненности. Известен случай, когда гр-н А. требовал отменить Правила рыболовства в водоемах Волжско-Камского бассейна, утвержденных приказом Комитета Российской Федерации по рыболовству, мотивируя свой иск в суд тем, что Правила лишают его возможности заниматься рыбной ловлей и активным отдыхом.

Согласно Стокгольмской декларации 1972 г. окружающая среда — это не только условия обитания человека. Она должна обеспечивать ему условия для интеллектуального, нравственного, социального и духовного развития. Декларация провозглашает необходимость охраны природы в интересах не только живущих, но и будущих поколений. Так что окружающая среда — условия не просто обитания, но и развития, в том числе — нравственного 78 .

Право на благоприятную окружающую среду, представляет собой возможность человека пользоваться окружающими его естественными и антропогенными объектами, которые обеспечивают возможность жить, поддерживать сложившееся состояние здоровья и улучшать его, а также всесторонне развиваться.

Поскольку окружающая среда — объект, который находится вне человека и не подвластен ему, то трудно представить себе владение средой даже в условном значении этого слова.

Право пользования средой — это возможность потреблять все ее компоненты, а именно, воду, воздух, ландшафт, полезные животные и растительные объекты и т.п.

Каждый человек чаще всего не в состоянии распоряжаться всеми компонентами среды своего обитания (если понимать ее шире, чем пространство в жилище). Но значительная часть людей вносит свою лепту в ограничение прав на окружающую среду: загрязняет атмосферу, неразумно расходует питьевую воду, засоряет отходами водоемы, поля и леса и т.д.

Глава 3. Права, обеспечивающие социальное бытие физического лица

3.1 Право на личную жизнь

Обеспечение права на существование — основа для личной жизни. Но эта сфера представляет собой и самостоятельное направление жизнедеятельности индивида, а право на нее можно выделить в качестве отдельного личного неимущественного права в составе прав на социальное бытие.

В литературе термины «личная жизнь» и «частная жизнь» используются как взаимозаменяемые 79 . Но более употребителен термин «личная жизнь» в том смысле, что ее ведет отдельный человек. Л.О. Красавчикова справедливо отмечает, что понятие «личная жизнь» — категория социологическая и для ее определения необходимо использовать более широкое понятие, которым в данном случае служит «жизнедеятельность» 80 . Такую трактовку надо признать вполне удачной, поскольку в рассматриваемое юридической наукой понятие нередко вкладывают содержание, охватывающее и жизнь, и деятельность человека.

Принято считать, что отношение общества и отдельных его деятелей к личной жизни - проявления степени их человеколюбия и гуманности. С этой точки зрения политические режимы, претендующие на право вмешиваться в жизнь своих граждан, принято считать негуманными, авторитарными. В наше время к этой группе принято причислять советское общество, особенно на его ранней стадии, когда проповедовался отказ от воспитания детей в семье и поощрялась жизнь в коммунах, где общее хозяйство вели много семей в коммунальных квартирах. Однако ограничение и даже отрицание права на личную жизнь проповедовали и другие общественно-политические течения (например, средневековый католицизм, толстовство) и даже общепризнанные гуманисты. Так, Томас Мор в «Утопии» восхищался устройством общества, которое придумал он сам и при котором «никакого повода для подкупа, ни одного притона, ни одного тайного места для встреч, но пребывание на виду у всех создает необходимость заниматься привычным трудом или же благопристойно отдыхать» 81 . Г. Б. Романовский констатирует, что «данный тезис очень удобен для манипулирования обществом, поэтому он и использовался (и используется) государством независимо от его формальной принадлежности или господствующей идеологии» 82 .

История советского государства в полной мере доказывает, что общество рано или поздно вынуждено признать право своих сограждан наличную жизнь. Если в первые годы советской истории личной жизни (судя по Конституциям 1918 и 1925 годов) как бы не существовало, а идеология государства призывала к ее вытеснению коммунальным житьем, то уже Конституция 1936 г. (ст. 127) провозглашала, что «гражданам СССР гарантируется неприкосновенность личности» (правда, эта декларация не помешала массовым репрессиям в отношении безвинных людей). Эта же декларация дословно повторена в Конституции СССР 1977 г. Однако даже самые правильные декларации не спасли социалистический образ жизни (и способ производства) от полного крушения.

Современное право позволяет разделить личную жизнь и частную, экономическую деятельность человека, о чем свидетельствуют ст.ст. 23 и 34 Конституции. В данной работе вслед за законодателем выделяются два соответствующих личных неимущественных права, хотя надо отдавать себе отчет, что в полной мере их разграничить невозможно. Грань между ними относительна.

Как бы там ни было, личная и общественная жизнь тесно соединены, так как человек связан с другими людьми не только физическими, сознательно направленными действиями. Люди непрерывно взаимодействуют друг с другом информационно, через свои биополя. Не случайно стало поверьем известное утверждение Л.Н. Толстого о том, что счастливые браки рождаются на небесах. Каждый человек взаимодействует с другими людьми даже когда он находится в полном одиночестве. В нормальном положении, когда нет добровольной или принудительной изоляции, он живет личной жизнью не только в периоды одиночества, но и когда взаимодействуете другими людьми. Попытки потеснить личную жизнь человека, принудить его жить только на виду у других, лишить его радости одинокого покоя или интимного общения обречены на провал. Такая же судьба ждет и мир индивидуализма, когда критерием правильности решений публичных учреждений является интерес отдельной личности. Конечная цель личной жизни - общественный интерес, а общественный интерес состоит в полноте личной жизни.

Поскольку право наличную жизнь предполагает возможность человека совершать широкий круг действий, то выявление этого круга - нетривиальная задача. Возможны два подхода к ее решению.

Один из них предлагает М.Н. Малеина. Она пишет: «С моей точки зрения тайну частной (личной) жизни составляют сведения об определённом человеке, не связанные с его профессиональной или общественной деятельностью и дающие оценку характеру, облику, здоровью, материальному состоянию, семейному положению, образу жизни, отдельным фактам биографии, а также его отношениям с родственниками, друзьями, знакомыми и т.п.» 83 .

С противоположной стороны к этому вопросу подходит Л. О. Красавчикова, которая прямо перечисляет «стороны» личной жизни 84 .

Субъектами этих правоотношений являются граждане с момента рождения. Конечно, новорожденные право на частную жизнь реализовать не в состоянии. Ноу малолетних желание иметь личную жизнь (свое общение со сверстниками, свой уголок в комнате, свои игрушки и т.п.) появляется довольно рано и заслуживает всяческого уважения. Позднее появляются серьезные личные интересы, с которыми бережно должны обращаться даже родители: общение со сверстниками, состояние успеваемости, увлечения и т.д.

Границы сферы личной жизни, за которые не вправе переступать другие лица, определяются самим управомоченным в зависимости от того, что он сам считает неприкосновенным и тайным.

Конечно, границы эти порой условны и призрачны. Но зачастую имеется и вполне осязаемая непереходимая черта. Это - жилище человека. Статья 25 Конституции устанавливает: «Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения».

Неприкосновенность личной жизни включает в себя и личную неприкосновенность. Никто не вправе лишать человека свободы (закрыть в ограниченном пространстве, приковать к неподвижным предметам и т.п.), препятствовать его передвижению в избранном направлении, устраивать досмотр и личный обыск и т.п.

Неприкосновенность личной жизни включает в себя также недопустимость без его прямо выраженного согласия воздействия на волю и сознание человека, с тем чтобы изменить его поведение или сделать выбор, в котором заинтересован тот, кто оказывает такое воздействие.

Широко известными средствами в этой области являются психотропные вещества, гипноз, нейролингвистическое программирование, а также включение в киноленту или видеоролик кадра с рекламой продукта. Кадр для глаза неразличим, но в сознании остается образ рекламируемого изделия, который влияет на решение о его приобретении. Скрытая реклама в настоящее время запрещена.

Если частная жизнь проходит в семье, в крестьянском хозяйстве, в дружеской компании, когда у такой группы мало секретов друг от друга, то вполне можно говорить о частной жизни не только отдельного человека, но и всей группы.

На основании действующего законодательства и предложенных в литературе формулировок возможности, которые предоставляет гражданину право на личную жизнь, можно группировать следующим образом.

Пожалуй, начальной стадией (хотя и не всегда) всякого жизненного процесса человека является выбор решений, касающихся как отдельных практических шагов человека, так и стратегических направлений его жизненного пути. Речь идет о формировании намерения изменить отношение к отдельному человеку, установить новый режим труда и отдыха, повысить свою квалификацию, избрать определенный способ развлечений, установить контакт с людьми и организациями и т.д. Сюда же относится выбор определенного мировоззрения — светского или религиозного, формирование правил поведения по отношению к отдельным людям и обществу в целом.

Выбор действий, имеющих целью поддержание жизни и здоровья человека. Сюда можно отнести широкий круг действий, начиная от потребления пищи и лекарств и кончая занятиями физической культурой и спортом. Между ними — широкий спектр возможностей, включая порядок пользования жилым помещением и коммунальными услугами, поддержание надлежащего санитарно-гигиенического состояния жилища, развлечения в центрах досуга и на лоне природы и т.д.

Широкий выбор действий имеется для пополнения человеком своих знаний и повышения интеллектуального потенциала: самообучение, самостоятельное чтение, обращение к средствам массовой информации, повышение уровня профессионализма на рабочем месте и т.д.

Общение с близкими, просто знакомыми и даже незнакомыми людьми для удовлетворения потребности в психологическом взаимодействии. Такое общение включает обучение и со up клипе детей, уход и материальную поддержку нетрудоспособных родственников.

К этой сфере примыкают также выборы, совершаемые в производственной и иной деятельности человека по изготовлению вещей и продуктов интеллектуальной деятельности.

Конечно, и такая классификация вполне уязвима для критики, поскольку скорее всего не обладает достаточной строгостью и страдает неполнотой.

Право на личную жизнь представляет собой возможность человека (или группы людей) выбирать способы поведения с целью проявления индивидуальных способностей и удовлетворения личных материальных, социальных, нравственных и духовных потребностей.

Личная жизнь - это благо, которым нельзя владеть, как вещью. Человек может лишь находиться в круге соответствующих возможностей.

Право пользования правом на личную жизнь состоит в возможности совершения управомоченным действий, входящих в круг его личной жизни.

Как и в других случаях, распоряжение правом на частную жизнь в прямом смысле слова невозможно. Нечто похожее на распоряжение состоит в том, что человек изменяет границы своей свободы на частную жизнь: отказывается от каких-то сфер поведения по собственной воле, ограничивает общепринятую грань личной автономии и т.д.

3.2 Право на выбор частной деятельности

Право на частную деятельность представляет собой продолжение (или одну из сфер) права на социальное бытие. Эту сферу можно, конечно, и не выделять в виде отдельного личного неимущественного права. Но надо учесть, что в Конституции РФ имеются нормы, которые специально регулируют эту сферу жизни человека, — ст.ст. 29, 34, 37, 44.

Право на осуществление частной деятельности - продолжение права на формирование своего мировоззрения, определение жизненной позиции и в соответствии с этим (либо вопреки этому) — выбор направления частной деятельности.

Такое право возникает у гражданина с рождения, хотя реализо вать его он может значительно позднее, когда удается отстоять свою самостоятельность среди взрослых и проявить соответствующие способности, либо по достижению совершеннолетия.

Исходной позицией для осуществления частной деятельности является наличие у человека достаточного информационного багажа. Формирование такого багажа обеспечивает ч. 4 ст. 29 Конституции, которая устанавливает, что «каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». Получать и перерабатывать информацию человек начинает с раннего возраста в общении со взрослыми, а затем с воспитателями и педагогами. Конечно, в жизни человека наступает период, когда важным источником сведений для него являются средства массовой информации. Их деятельность регулируется Федеральным законом от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 85 , Законом РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации», Федеральным законом от 13 января 1995 г. «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» 86 и другими.

Важный источник пополнения информационных ресурсов человека — пользование достижениями культуры. В них содержатся не только необходимые сведения о фактах, но и их интерпретация средствами и способами, доступными писателям, художникам, скульпторам, ученым, музыкантам и т.д. Такая возможность человека обеспечивается нормой ч. 2 ст. 44 Конституции, которая предусматривает, что «каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям».

Одно из направлений информационной деятельности заключается в создании объектов — произведений науки, литературы и искусства. Возможность такого выбора определена в ч. 1 ст. 44 Конституции, где предусмотрено, что «каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества...». Человек имеет право требовать от других, чтобы они не покушались на промежуточный результат его творчества или на объект и целом, если процесс создания его завершен.

Если результат творческого труда объективирован, гражданин имеет на него абсолютное право, независимо от уровня завершенности и достоинства полученного результата. При обнародовании продукта деятельности он (продукт) приобретает самостоятельную жизнь.

Выбор частной деятельности может быть направлен на ремонт, переделку, переработку или изготовление вещей, а также на деятельность в сфере земледелия, скотоводства, рыбной ловли и т.д.

Творчество и производство вещей объединяются, когда человек изготавливает оригинальные вещи - ковры, гобелены, витражи, украшения, предметы домашней утвари и т.д.

Таким образом, выбор в неимущественной сфере, в рамках автономии человека — отправной фактор в создании продуктов интеллектуальной деятельности и вещей, которые затем становятся объектами их исключительных прав — собственности, авторских, патентных.

Право выбора и творческая деятельность на базе автономии являются основой той связи между личными неимущественными и имущественными правами, которая давно (с 1961 г.) известна гражданскому законодательству. Исключительные неимущественные права на авторство, на имя, неприкосновенность творческого произведения - всего лишь частный случай проявления автономии человека. Эти права признаются за автором потому, что ему принадлежит естественное право на автономию, осуществление любой деятельности по использованию своих физических и интеллектуальных способностей. О.С. Иоффе при характеристике неимущественных прав, связанны) с имущественными 87 говорил, что при объективировании результатов труда соответствующее лицо приобретает и имущественные права на плоды своей деятельности — на тиражирование, использование, продажу, предоставление лицензии и т.п.

Но такие права уже не являются личными в смысле ст. 150 ГК: хотя авторство на произведение неотчуждаемо и непередаваемо, оно не возникает в связи с рождением. С рождением связана автономия автора. Если поведение в рамках автономии осуществляется в направлении создания новых в творческом отношении вещей и информационных продуктов, то на базе автономии у автора появляются новые возмож ности: обнародовать результат или нет, присваивать авторство на него или нет, обнародовать его под своим именем или под другим и т.д.

Творчески самостоятельное произведение может быть выражено не только в знаках (буквы, ноты, чертежи и т.п.), но и в виде вещей, приобретающих оригинальную форму — ковры, гобелены, столовые принадлежности, мебель, ювелирные изделия и т. п. Если человек фиксирует свое авторство на вещи, которые приобретают статус произведений искусства, то он, наряду с правом собственности, — приобретает гакже права на авторство, на имя, неприкосновенность. Здесь видна связь между личными неимущественными благами (отдельными сегментами автономии человека) и его имущественными правами.

В подавляющем большинстве случаев созданные человеком продукты в порядке осуществления его права на частную деятельность не являются настолько оригинальными, чтобы признавать их объектами творческой деятельности. Потому их создатели и не приобретают прав, связанных с авторством. Они признаются лишь собственниками. Но в основе их права собственности также лежит личное неимущественное благо - право выбора частной деятельности. Именно благодаря исключительности прав на неимущественные блага (под которыми имеются в виду отдельные сегменты его автономии) гражданин приобретает также исключительное право (собственности) на созданные в рамках автономии вещи. Таким образом, взаимосвязь между неимущественными благами и правом собственности очевидна: право собственности — результат свободного и независимого использования гражданином индивидуальных способностей. Поэтому нельзя согласиться с утверждением, что неимущественные права «никоим образом не связаны с имущественными правами» 88 . Да и согласно общепринятой в науке и законодательстве позицией, личные неимущественные права не связаны с имущественными.

Выбор человека может состоять в том, чтобы организовать совместную деятельность с другими людьми. Право в этой области является продолжением возможностей в рамках личной жизни, только в данном случае она по преимуществу ориентирована на производство информационных и вещественных объектов, т.е. экономической деятельности. Само такое производство переходит в пределах имущественной сферы. Но право выбора — возможность, которая существует в сфере неимущественных благ. Она включает в себя выбор неоформленной кооперации с членами семьи и другими лицами, заключение договора о совместной деятельности (простое товарищество), создание частной организации в виде одной из организационно-правовых форм, известных гражданскому законодательству, а также включение в качестве наемного работника в другие частные и публичные организации. Возможность для человека делать такие выборы вытекает из ст.ст. 34, 37, 43 Конституции, а также норм отраслевого законодательства, в частности, гражданского и трудового.

Следует заметить, что Т.В. Дробышевская выбор сфер экономической деятельности включает в состав личных неимущественных благ 89 . И с этим нельзя не согласиться.

Продолжением возможностей выборов, которые делаются в сфере частной жизни, является также выбор в социальной сфере, например, когда человек принимает решение соблюдать религиозные обряды индивидуально или совместно с другими людьми в составе того или иного религиозного объединения (ст. 28 Конституции). Если иметь в виду социальную сферу в широком смысле этого слова, то «каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов» (ст. 30 Конституции). Эта норма конкретизируется в Федеральном законе от 19 апреля 1995 г. «Об общественных объединениях» 90 .

Выбор, который человек имеет возможность делать в творческом взаимодействии, экономической деятельности, общественных связях относится к области неимущественных благ. Будучи реализованным, выбор переходит в информационную или вещественную область деятельности либо на уровень общественных отношений.

Сделанный выбор проявляется в реальном поведении управомоченного. Во многих случаях установлена процедура его фиксации. Если гражданин намеревается осуществлять производственную деятельность в форме простого товарищества, то выбор должен быть оформлен договором о совместной деятельности. Выбор организации, в рамках которой предполагается та или иная деятельность, фиксируется подачей заявления в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц.

Право на выбор в сфере частной деятельности — возможность субъекта осуществлять свою деятельность по производству информационных (в том числе интеллектуальных) и вещественных продуктов индивидуально, совместно с другими лицами либо в составе организации.

Владение этим правом, как вещью, трудно себе представить. Оно выражается в сохранении человеком этой возможности за собой.

Право на выбор частной деятельности используется путем совершения юридических и фактических действий с целью получения морального удовлетворения либо материальной выгоды, что вытекает уже из названия того или иного выбора.

Распорядиться правом на выбор путем отчуждения невозможно. Отказ от выбора не изменяет и не прекращает соответствующее право. Равно как и сделанный выбор не накладывает на гражданина никаких ограничений: он может сделать иной выбор в той же сфере. Но ограничение может быть установлено в случаях и в порядке, предусмотренном законом. Так, в соответствии с п. «б» ст. 44 УК РФ в качестве меры уголовного наказания может быть предусмотрено запрещение занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3.3 Право на выбор места жительства

Один из выборов, который приходится делать гражданину при осуществлении права на частную жизнь и частную деятельность, это место пребывания и жительства, а также способ передвижения по территории страны и за ее пределами.

В истории России этот вопрос занимал важное место , так как органы власти стремились установить контроль над передвижением граждан по стране и за ее рубежами 91 .

Гражданское право рассматривает вопросы, касающиеся места жительства граждан. ГК РСФСР 1922 г., Основы гражданского законодательства 1961 г., ГК РСФСР 1964 г., Основы г ражданского законодательства 1991 г. включали право избирать место жительства в качестве одного из элементов в содержание правоспособности граждан. Эта позиция выражена и в ст. 18 действующего ГК РФ.

Конечно, отношения по поводу места жительства регулируются конститу ционным правом, поскольку государство признает или не признает свободу своих граждан в этой части, устанавливает те или иные ограничения в да ином праве, принимает меры к его обеспечению путем выдачи соответствующих документов и т.д. Но выбор способа передвижения по территории страны, места пребывания и жительства — это и предмет регулирования нормами гражданского права 92 . Такой вывод почти очевиден в настоящее время, когда в России участились факты захвата заложников, ограничения свободы граждан с целью привлечения и к подневольному труду и т.д. Следует также принять во внимание, что ст. 150 ГК свободное передвижение, выбор места пребывания и места жительства относит к числу личных неимущественных прав. Поэтому, когда ч. 1 ст. 27 Конституции устанавливает, что «каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства», она тем самым определяет структуру и гражданских правоотношений: каждый вправе требовать снятия ограничений не только от государства, но и иных субъектов: граждан, юридических лиц, государственных органон и должностных лиц.

Рассматриваемые отношения регулируются нормами не только внутреннего законодательства, но и международного права. Так, ст. 13 Всеобщей декларации прав человека провозглашает: «1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства.

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну». Статья 12 Международного Пакта о гражданских и политических правах предусматривает: «1. Каждому, кто законно находится на территории какого-либо государства, принадлежит в пределах этой территории право на свободное передвижение и свободу выбора местожительства.

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную».

Содержание рассматриваемого права довольно прозрачно — каждый имеет возможность свободно перемещаться по территории России и останавливаться в любом месте для временного пребывания и постоянного проживания. Оно подчиняется общему ограничению, установленному в ч. 3 ст. 17 Конституции: нельзя останавливаться и тем более селиться на занятом месте, на принадлежащем другим лицам земельном участке, в чужом жилом помещении и т.д.

Ряд иных ограничений права на передвижение и проживание прямо сформулированы в нормативных актах. Так, п. 3 ст. 1 Протокола № 4 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод устанавливает, что никакие ограничения рассматриваемого права недопустимы, «кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности или общественного спокойствия, или поддержания общественного порядка, предотвращения преступлений, зашиты-здоровья и нравственности или для защиты прав и свобод других лиц. Этому правилу аналогична ст. 55 Конституции РФ.

Согласно российскому законодательству правоохранительные и иные органы имеют немало возможностей по ограничению свободы передвижения граждан. Так, в соответствии со ст. II Закона РФ от 18 апреля 1991 г. «О милиции» 93 милиция имеет право задерживать на срок до трех часов лиц, незаконно проникнувших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые милицией территории и объекты, задерживать и содержать под стражей в соответствии с уголовно-процессуальным законом лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых мерой пресечения избрано заключение под стражу, задерживать и содержать в милиции на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством, лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания и административного ареста, для последующей передачи их соответствующим органам и учреждениям; задерживать и доставлять в специальные учреждения лиц, уклоняющихся от прохождения назначенных им в установлен ном законом порядке принудительных мер медицинского и воспитательного характера; задерживать и доставлять в приемники-распределители, центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а также центры социальной реабилитации лиц в случаях и порядке, предусмотренных законом; доставлять в медицинские учреждения либо в дежурные части органов внутренних дел, содержать в них дс вытрезвления лиц, находящихся в общественных местах в состояние опьянения, задерживать военнослужащих, подозреваемых в совершении преступления, и других лиц.

Владение правом на выбор места жительства, как вещами, вря/ ли возможно.

Право пользования рассматриваемым правом на свободу состоит в том, что лицо имеет возможность по своему усмотрению выбирать любое место жительства и способ перемещения из одного места другому.

Вряд ли возможно распоряжение данным правом: полный или частичный отказ от него недействителен, а неосуществление не ведет его изменению либо прекращению (ст. 9 ГК).

Защита права на свободу передвижения и проживания осуществляется прежде всего публично-правовыми способами, предусмотренными ст. ст. 126-128, 206, 301 УК. Наряду с этим применимы и гражданско-правовые способы, рассмотренные выше.

3.4 Право на внешний облик и имя

Частная жизнь и деятельность человека предполагают его общение — личное и деловое. Перед другими субъектами человек предстает своим внешним видом. Внешний облик — единство довольно большого числа признаков, которые составляют образ человека. Образ включает в себя естественные свойства, полученные от рождения и приобретенные в ходе индивидуального развития — рост, тип лица, цвет кожи, признаки волос, осанка, походка и т.д. Человек и сам активно формирует свой образ, выбирая одежду, прическу, походку, манеру говорить и т.д.

Создание и использование внешнего облика — одна из составных частей социального бытия (есть немало людей, которые посвящают его формированию основную часть своей жизни). Это право можно рассматривать в составе описанных выше прав. Но в правовых актах право на облик иногда выделяется отдельно.

Право на внешний вид (или индивидуальный облик) иногда рассматривается в литературе в качестве самостоятельного неимущественного права 94 .

Голос— составная часть внешнего индивидуального облика. Голос — это не только колебания звуковых волн. Он отражает многие свойства человека — состояние здоровья, психическое состояние, характер, отношение к людям и т.д. Иначе говоря, без голоса человека его образ не полон.

Образ человека — составная часть персональных данных, а потому фиксирование его тем или иным способом (фото, видеосъемка, рисование, скульптурная лепка) без согласия гражданина недопустимо. Он не только дает согласие на фиксацию (сканирование) его образа, но нередко сознательно использует свой образ либо предоставляет другим лицам право на его использование для получения выгоды, например, в предпринимательской, политической, сценической деятельности.

При определенных обстоятельствах фиксирование облика возможно и без согласия человека. Например, п. 15 ст. 11 Закона «О милиции» разрешает сотрудникам милиции производить дактилоскопирование, фотографирование, кино- и видеосъемку лиц, заключенных под стражу, задержанных по подозрению в совершенных преступлениях, подвергнутых административному аресту. Закон РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 95 предусматривает при осуществлении частной сыскной деятельности возможность использования аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки вне служебных и иных помещений (ст.5).

Внешний облик человека, будучи сканированным и зафиксированным, становится самостоятельным объектом права. Это уже не внешний вид, а информационный объект, на который у изображенного лица имеется самостоятельное право. Право на использование и распоряжение изображением облика, получившим самостоятельное существование, не включается в право на облик. Изображение — информационный объект, а потому оно приобретает отдельный правовой режим, как и все другие объекты подобного рода. Так, ст. 514 ГК РСФСР (она до настоящего времени действует) устанавливает: «Опубликование, воспроизведение и распространение произведения изобразительного искусства, в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти — с согласия его детей и пережившего супруга». В период принятия ГК РСФСР эта норма не могла быть иной. Но и она свидетельствует, что в советском гражданском праве не предусматривалась охрана внешнего облика. В ней речь идет об использовании произведения искусства, в котором изображено другое лицо. По этой причине вряд ли можно согласиться с М.Н. Малеиной, которая полагает, что ст. 514 ГК РСФСР говорит об охране внешнего облика 96 .

Право на внешний облик — возможность человека сохранить естественно приобретенные свойства своего внешнего вида либо изменять их или придать им новые свойства.

Это право человека может подвергаться некоторым ограничениям, так как облик человека — не только его личное дело. Государство нередко устанавливает, что сотрудники некоторых учреждений выполняют свои обязанности, имея определенный внешний вид — форму одежды, прическу и т.д. Нередко государство устанавливает форму одежды сотрудников ведомств и государственных служащих. Згідно з п. 2 ст. 21 Закона РФ от 26 июня 1992 г.«О статусе судей в Российской Федерации» при осуществлении правосудия судьи облачаются в мантию. Відповідно до п. 4 ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса лица, лишенные свободы по приговору суда и отбывающие наказание, носят одежду единого образца. Федеральный закон от 20 ноября 1995 г. «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» 97 устанавливает (ст. 11), что в целях безопасности защищаемого лица ему может быть изменена внешность.

Частные организации также предусматривают правила, касающиеся внешнего вида сотрудников во время работы с клиентурой, рассматривая их форму одежды, прическу и т.д. как часть фирменного стиля.

Право владения обликом напоминает право владения вещью. Если принять во внимание, что субъект в личных неимущественных правоотношениях — часть сознания, которая управляет отдельными свойствами и органами человека, то облик относится как раз к управляемым компонентам. В связи с этим у человека есть возможность делать выбор того или иного облика, что является его неимущественным благом. Гражданин имеет широкие возможности пользоваться своим правом на выбор облика: предпочесть отдельные его свойства или сочетание свойств. Когда такой выбор сделан и облик сформирован (либо сложился естественным образом), тогда появляется возможность пользоваться обликом.

Возможности человека в сфере формирования своего облика (именно это его правомочие является личным неимущественным) необходимо отличать от права лица пользоваться обликом при взаимодействии с другими лицами. В этом взаимодействии пользование обликом может приобрести имущественный характер.

Как уже говорилось, будучи сформированным, облик становится информационным объектом. Каждый пользуется своим обликом повседневно, появляясь перед другими людьми в том или ином виде, в том или ином состоянии. Некоторые предпринимают специальные усилия, чтобы произвести нужное впечатление на других людей: представляются никчемными и неграмотными либо, наоборот, сильными и осведомленными.

Внешний облик, в том числе и голос, профессионально используют артисты, дикторы, культуристы, фотомодели и другие чаще всего с целью получения дохода.

Распоряжение правом на облик трудно себе представить. Но это возможно, если, к примеру, гражданин при формировании облика реализовал такие решения, Которые не дают возможности вернуться к одному из прежних его состояний. Допустим, он вследствие неумелого применения красителя для волос стал лысым и уже не сможет пользоваться естественными волосами для формирования той или иной прически.

Когда человек взаимодействует с другими лицами, его внешний облик ( в том числе походка, голос, одежда) дает возможность индивидуализировать его, отличить от других людей 98 . Однако при упоминании между общающимися третьего лица таких средств его идентификации недостаточно. Для этого необходим компактный знак, принадлежащий отдельному человеку. Таким знаком является его имя. Имя - условное обозначение человека.

Этнография свидетельствует, что способы конструирования имени человека у народов мира весьма многообразны. Согласно российской традиции имя включает в себя фамилию, собственное имя и отчество. А например, согласно Закону об имени, принятому в Исландии, никто не вправе брать фамилию.

Право на имя имеет два значения.

Во-первых, оно включает в себя право человека получить имя после рождения и быть зарегистрированным под этим именем в установленном порядке. Это право признает ст. 7 Конвенции о правах ребенка 1989 г., которая предусматривает: « I . Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства... 2. Государства-участники обеспечивают осуществление этих прав в соответствии с их национальным законодательством...». В российском законодательстве право на имя признается в ст. 150 ГК, которая называет это право среди естественных прав человека, возникающих в силу факта рождения человека.

М. Н. Малеина полагает, «что субъективное право на имя возникает лишь с момента присвоения имени» 99 . Такая точка зрения не соответствует Конвенции о правах ребенка и ст. 150 ДК РФ.

Во-вторых, иной смысл этому термину придает ст, 19 ГК, которая предусматривает, что гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, то есть именем, которое получено во время регистрации в органах загс.

Згідно зі ст. 58 Семейного кодекса имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на национальном обычае. Прізвище дитини визначається прізвищем батьків. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или матери по соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. Споры по этому поводу между родителями разрешаются органом опеки и попечительства.

Имя — единственный способ обозначения человека. Его подпись составная часть его облика, как и манера говорить, походка, выправка. В подписи отражаются психологические особенности личности. В ряде случаев подпись заменяется оттиском рисунка на пальцах рук. По этой причине подпись не может рассматриваться в качестве элемента имени, как полагает М. Н. Малеина. Тем более не может служить элементом имени электронно-цифровая подпись 100 , которая представляет собой способ программно-математического кодирования текста, который доступен лишь ограниченному кругу лиц, участвующих в общении с помощью средств электросвязи.

Сущность права на имя состоит в том, что человек имеет возможность получить имя и в дальнейшем выбирать способы пользования и распоряжения им.

Правомочие пользования именем представляет собой возможность человека в общении с другими лицами называть себя своим именем. Если общающиеся субъекты имеют в виду некоторое третье лицо, та они идентифицируют его также с помощью присвоенного ему имени. Из текста ст. 19 ГК возникает интересный вопрос. Пункт 4 ее предусматривает, что приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. Не допускается приобретение прав и обязанностей под вымышленным именем, поскольку это может быть сделано только в случаях, предусмотренных законом (п. 1 ст. 19). Отсюда можно было бы сделать вывод, что гражданин может выступать в отношениях, не связанных с приобретением прав и обязанностей, и под чужим именем. Например, под чужим именем он может изменять либо прекращать права и обязанности. Однако такая трактовка п. 4 ст. 19 ГК недопустима: гражданин не вправе совершать под чужим именем любые юридические действия. Данную норму следовало бы после слова «приобретение» дополнить словами «изменение и прекращение».

В качестве пользования именем можно рассматривать выступление в гражданских правоотношениях анонимно или под вымышленным именем. Без указания имени можно выпустить в свет произведение науки, литературы и искусства (п. 1 ст. 15 Закона «Об авторском праве и смежных правах»). В соответствии с Патентным законом (ст. 25) автор (авторы) вправе отказаться быть упомянутым в качестве такового при публикации в официальном бюллетене сведений о выдаче патента.

.Закон не предусматривает ограничений при выборе псевдонима, за исключением установленного в ч. 3 ст. 17 Конституции: осуществление этого права не должно нарушать прав и свобод других лиц. Поэтому выбор в качестве псевдонима имени либо псевдонима другого лица, осуществляющего деятельность в той же сфере, в которой собирается работать выбирающий псевдоним, может быть оспорен.

Поскольку приобретение прав и обязанностей под чужим именем не допускается, то и сделки об уступке права пользования именем другому лицу также недопустимы. Однако такого прямого запрета в отношении псевдонима не существует. В практике возможны договоры об уступке права использования псевдонима.

Вместе с тем, в законодательстве нет запрета использовать имя определенного лица в качестве наименования товара, учреждения, поселения и т.д., конечно, с его разрешения.

Личные неимущественные права автора, хотя и неимущественные, но не все они подпадают под перечень, содержащийся в ст. 150 ГК. Право на конкретный псевдоним принадлежит автору не со времени рождения, а приобретается позднее и никак не регистрируется. Автор может иметь несколько псевдонимов. Он вправе уступить право на использование псевдонима другому лицу. Вполне возможно принять в качестве псевдонима обозначение, которое уже использует другое лицо. Запрета на сей счет нет. Вот если бы автор в договоре с кем-либо отказался от использования псевдонима при публикации своих произведений либо уступил другому лицу возможность выбора псевдонима для собственного (автора) использования, тогда это противоречило бы прямому постановлению ст. 150 ГК.

Выбранный псевдоним — информационный объект. Право на него возникает не в момент рождения и связано не с рождением автора, а с его произвольным выбором. Потому вполне допустима уступка права пользования псевдонимом как информационным объектом.

Распоряжение правом на имя в том смысле, что человек полностью или частично отказывается от принадлежащей ему возможности выбирать себе имя либо пользоваться принадлежащим ему именем невозможно.

Нарушения права на имя могут быть весьма многообразны — искажения, использование в корыстных целях и др. Поскольку имя — информационный объект, то нарушения права на имя также имеют информационную природу.

3.5 Право на достоинство

Одно из свойств (параметров) психического состояния человека - чувство собственного достоинства. В юридической литературе под достоинством человека чаще всего подразумевают, что это качество имеет только положительное значение, иначе говоря, оценивается co знаком «плюс». Фактически люди нередко дают заниженные оценки своим достоинствам, чувствуют себя неуверенно в окружающем мире, находятся в состоянии тревоги из-за непрерывного ожидания опасности для себя и близких членов семьи. Социологические исследования показывают, что примерно 60-70 % людей постоянно испытывают ощущение тревожности.

С точки зрения социального окружения нормальным является состояние, когда человек адекватно оценивает свой статус и испытывает умеренное чувство собственного достоинства Неумеренное представление о своих достоинствах принято называть себялюбием и гордыней, а это ведет к негативной оценку данного субъекта со стороны его окружения, если завышена самооценка становится известной. И наоборот, люди, которые занимаются самоуничижением, демонстрируют отсутствие гордости, страдают комплексом неполноценности, вызывают сочувствие со стороны сообщества.

В каждом из этих состояний человек с повышенным, нормальным либо ущербным чувством собственного достоинства чаще всего испытывает комфорт, для чего, собственно, и формирует именно та уровень собственного достоинства. Хотя возможно и ощущение дискомфорта. Один из персонажей романа А.Н. Толстого «Хождение по мукам» замечает: «Потерял в себе большого человека, а маленьким быть не хочу».

Важным фактором формирования собственного достоинства является поведение других по отношению к нему, в частности, оценки, которые он получает со стороны окружения. Общественные оценки составляют честь человека. По этой причине честь и достоинство — понятия, которые в литературе и законодательстве используются в паре. Начало этому было положено в ст. 7 Основ гражданского законодательства 1961 г 101 .

Названные понятия не только не тождественны, но между ними нет такого неразрывного единства, как это иногда утверждается в литературе 102 . Честь и достоинство нередко исследуются как единое плаго даже современными авторами 103 , хотя появились публикации, в которых достоинство анализируется как самостоятельное нематериальное благо 104 . К Достоинство — плод внутренней мыслительной деятельности человека. Его уровень зависит от опенок окружения лишь в небольшой степени. Человек может демонстрировать гипертрофированное достоинство при отсутствии даже зачаточных представлений о порядочности.

Субъективное право на достоинство состоит в том, что человеку предоставлена исключительная возможность формировать представление о самом себе и свою самооценку. Эта возможность индивида включает в себя и разрешение другим лицам участвовать в таком процессе, воспринимать их оценки либо иные действия, в которых отражается их оценка того, что представляет собой данное лицо. Никто не вправе совершать действия, которые умаляют человеческое достоинство других.

В статье 152 ГК установлена ответственность за нарушение права на достоинство (как и чести), если оно ущемлено распространением сведений, не соответствующих действительности. Практика твердо стоит на точке зрения, согласно которой сообщение ложных сведений самой жертве, потерпевшему не влечет применения мер ответственности к нарушителю. Не наступает также ответственность, если по отношению к потерпевшему совершаются действия на грани хулиганства, когда нарушитель в отсутствие свидетелей унижает достоинство своей жертвы, но к уголовной либо административной ответственности его привлечь нет оснований. Згідно зі ст. 150 ГК, он не может быть привлечен и к гражданско-правовой ответственности, поскольку не распространял ложные и порочащие сведения.

В ГК следовало бы отделить норму о защите достоинства от нормы о защите чести. Честь может быть задета лишь распространением ложных и порочащих сведений, что ведет к снижению оценки личности потерпевшего в глазах окружающих. Достоинство — уровень самооценки. К снижению самооценки индивида могут привести ложные сведения, распространенные в обществе, но и иные действия, адресованные непосредственно потерпевшему.

Нередко унижение человеческого достоинства оценивается как общественно опасное деяние (ст. ст. 110, 129, 130 УК РФ).

Владение чувством собственного достоинства состоит в том, что оно принадлежит человеку.

Пользоваться достоинством можно по-разному. Присущее человеку достоинство задает стиль его отношений с другими людьми. Тем самым другие участники общения могут быть склонены к определенным действиям, в которых заинтересован данный субъект. Некоторые операции мошенников основаны на демонстрации своего достоинства, с тем чтобы войти в доверие к своим жертвам.

Своеобразное распоряжение достоинством состоит в том, что человек совершает поступки, которые роняют его достоинство в собственных глазах. Либо он начинает другой образ жизни: перестает пьянствовать, отказывается добывать средства на жизнь путем собирания пустых бутылок и других отходов, начинает проявлять заботу по отношению к членам своей семьи и т.д. Преодоление слабостей характера повышает значимость гражданина в собственных глазах. Чувство собственного достоинства может быть изменено путем повышения или снижения собственных самооценок гражданина.

Честь — оценка, которую человек получает в процессе общения и совместной деятельности с другими субъектами права. Она зависит, прежде всего, от тех действий, которые совершает каждый данный человек. В соответствии с этим его честь может иметь положительное или отрицательное значение. Но она определяется также нравственными установками того окружения, в котором живет человек: в преступном сообществе высокую оценку могут получить наиболее дерзкие антисоциальные поступки, которые среди остальных членов общества вызывают категорическое осуждение.

В литературе принято различать понятия «честь» и «достоинство» 105 , когда формулируются их определения. С другой стороны, эти понятия, в сущности, сливаются воедино, когда анализируются проблемы, связанные с их защитой. Такой подход берет свое начало со времени принятия Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (1961 г.), когда в ст. 7 был введен как бы единый объект правовой защиты - честь и достоинство. Такой подход, естественно, получил продолжение в гражданских кодексах союзных республик. И современный ГК РФ идет по этому пути: ст. 152 предусматривает защиту чести и достоинства как единого объекта.

Подобное слияние в сущности разных понятий вряд ли можно признать оправданным. Конечно, они тесно связаны между собой. Защиту каждого из этих неимущественных благ трудно различить в тех случаях, когда представления отдельного человека о достойных поступках и представления сообщества о чести совпадают. При таких обстоятельствах нарушение чести человека является одновременно и умалением его достоинства. Так, Пленум Верховного Суда РФ в одном из своих разъяснений указывает: «Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутац ию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем чтобы они не стали известными третьим лицам» 106 .

Перечисленные нарушения можно рассматривать как нарушающие честь гражданина и его деловую репутацию. Но сам гражданин может считать, что поступок, идущий вразрез с принятой моралью, — акт гражданского мужества, которым следует гордиться, а потому его самооценка своих качеств возрастает. То же можно сказать о разных оценках поведения в рамках трудовых отношений: администрация и работник (а также его сослуживцы) при аттестации друг друга могут руководствоваться диаметрально противоположными критериями.

Достоинство может быть затронуто сообщением порочащих сведений самому потерпевшему (а потому нет оснований для предъявления иска о распространении сведений всем другим лицам). В упомянутом постановлении Пленума Верховного Суда РФ порочащими предлагается считать «сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики и обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинстве гражданина либо деловую репутацию гражданина или юридическог лица» 107 .

Если диффамация носит правдивый характер, то нет оснований говорить о том, что пострадала честь человека, о котором распространены такие сведения. Он сам источник порочащих сведений и достоинство его не может быть унижено, он сам совершил действия, недостойные порядочного человека.

Если гражданин ведет активную общественную и коммерческую деятельность, то оценка его поведения сообществом выражается в деловой репутации, представляющей собой продолжение его личной чести.

В некоторых случаях закон придает уровню чести и деловой репутации, иначе говоря, нравственным качествам человека, юридическое значение. Так, Федеральный закон «О Прокуратуре Российской Федерации» среди требований, предъявляемых к лицам, назначаемым на должности прокуроров и следователей, условий и порядка приема на службу в органы и учреждения прокуратуры, называет и их моральные качества (ст. 41.1). А в присяге прокурора (следователя) содержится обещание быть образцом моральной чистоты (ст. 40.4). Згідно зі ст. 3 Закона «О статусе судей в Российской Федерации» «судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи...». Згідно з п. 2 ст. 35 ГК не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав.

Право на честь и деловую репутацию гражданина состоит в том, что только он своими действиями может формировать у общества представления о себе, своих достоинствах и недостатках. Никто не вправе вмешиваться в этот процесс. Если человек совершает поступки, которые роняют его честь в глазах окружающих, он не вправе предъявлять кому-либо претензии, даже если сведения о таком поведении (например, административном проступке либо преступлении) распространяются повсеместно. Если же распространяются порочащие сведения, которые оказываются ложными, то это неправомерное вмешательство в процесс формирования чести и деловой репутации человека.

Право владения честью и деловой репутацией как вещью невозможно: они представляют собой оценки, которые сложились в сознании других членов общества.

Пользование честью и деловой репутацией состоит в том, что гражданин в общении с другими субъектами поддерживает тот стиль отношений, который ему представляется выгодным для него. Деловая репутация является в ряде случаев средством обеспечения кредитной надежности человека, своеобразной гарантией его аккуратности при исполнении всякого рода гражданско-правовых обязательств.

Своеобразие распоряжения честью и деловой репутацией состоит в том, что гражданин остерегается совершать порочащие его поступки либо, наоборот, выполняет всевозможные двусмысленные и даже прямо порочащие его операции, не думая о своей чести.

Способы защиты чести и достоинства привлекают широкое внимание исследователей и в настоящее время достаточно обстоятельно описаны в юридической литературе 108 .

Висновок

Таким образом, нельзя говорить о том, что ученый мир не знает исследований, посвященных вопросам правового регулирования личных неимущественных отношений, вместе с тем большинство из них проводилось до принятия Гражданского кодекса РФ, а большинство из тех, которые проведены во второй половине 90-х годов XX века, посвящены проблемам осуществления и защиты отдельных видов личных неимущественных прав. Такое положение приводит к тому, что по-прежнему в этой сфере не разрешенным остается целый ряд вопросов, начиная с выявления объективных характеристик нематериальных благ, влияющих на осуществление и защиту личных неимущественных не связанных с имуществом прав, и заканчивая определением размера компенсации морального вреда.

Особисті немайнові права - суб'єктивні особисті права особи (фізичної або юридичної), об'єктом яких виступає нематеріальне благо. Особисті немайнові права відмінні від інших прав їх нематеріальним характером, спрямованістю на розвиток індивідуума, специфікою підстав виникнення та припинення. Предметом регулювання та охорони особистого немайнового права виступає особливий об'єкт - нематеріальне благо.

1. Личные неимущественные и имущественные права рассматриваются как равноценные в предмете гражданско-правового регулирования. Вместе с тем следует отметить, что гражданское законодательство в первую очередь говорит о регулировании имущественных отношений. Предлагается внести соответствующие изменения в ГК РФ, формально закрепляющий приоритет личными неимущественных прав перед имущественными. П. 1 ст.2 ГК РФ следует изложить в следующей редакции «Гражданское законодательство регулирует личные неимущественные отношения, определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников».

2. В составе гражданского права необходимо выделить подотрасль, которая (наряду с правом собственности, обязательственным правом и другими) специально признана регулировать личные неимущественные отношения. Причем, он утверждает, что для обеспечения их единства необходимо выделить общие положения, которые относились бы ко всем нормам, составляющим данную подотрасль. Необходимо включить нормы о личных неимущественных правоотношениях в ГК сразу после раздела I «Основные положения», т.е. до раздела о праве собственности.

3. Статья 12 ГК не называет признание факта как один из способов защиты. Это понятие известно гражданско-процессуальному законодательству (ст. ст. 264-267 ГПК РФ). Предлагается внести в эту статью дополнение, включив после слов «признание права» слова «признание факта».

4. В положениях ГК РФ необходимо сформулировать (либо содержательно воспроизвести предписания соответствующих статей Уголовного закона) и уточнить понятия необходимой обороны и крайней необходимости (ст. 1066-1067 ГК РФ), задержания преступника, определив последнее как правомерное действие, которое нельзя отождествлять с необходимой обороной и крайней необходимостью. Заимствование гражданским правом понятий из уголовного права представляется рациональным и полезным по соображениям унификации законодательства.

5. Необходимо в гражданском кодексе предусмотреть возможность решить вопрос о возмещении причиненного жизни и здоровью вреда во внесудебном порядке. Целесообразно предусмотреть статью ГК РФ в содержании которой включить следующие пункты:

«1. Соглашение о добровольном возмещении вреда, причиненного жизни гражданина, должно заключаться в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами (их представителями). Нарушение формы соглашения должно влечь его ничтожность.

2. Соглашение о добровольном возмещении вреда должно быть подписано в присутствии не менее чем двух свидетелей, о чем должна быть сделана отметка с указанием их фамилии, имени, отчества, адреса места жительства. Соглашение должно содержать личные подписи свидетелей.

3. Нарушение требований, касающихся присутствия свидетелей, должно влечь признание соглашения оспоримой сделкой.

4. Способность потерпевшего, подписывающего соглашение, понимать значение своих действий или руководить ими должна быть прямо отражена в содержании такого соглашения.

5. По требованию об уплате возмещения, предусмотренного соглашением с причинителем, потерпевший не обязан доказывать его размер.

6. Заключение соглашения должно исключать право потерпевшего (его представителя) требовать в последующем возмещение вреда в части, превышающей размер возмещения, предусмотренный заключенным соглашением сторон.

7. Право на получение возмещения, вытекающее из соглашения о добровольном возмещении вреда, является личным имущественным правом потерпевшего и не может быть продано и иным образом уступлено им третьим лицам.

8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения причинителем своих обязанностей, вытекающих из соглашения о добровольном возмещении вреда, взыскание с причинителя задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса».

Бібліографічний список

Нормативно-правові акти

  1. Конституція Російської Федерації [Текст]: офіц. текст. / / Російська газета. -1993. - № 237.

  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: [Федеральный закон № 51-ФЗ, принят 30.11.1994 г., по состоянию на 13.05.2008] // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

  3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: [Федеральный закон № 14-ФЗ, принят 26.10.1996 г., по состоянию на 24.04.2008] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.

  4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст]: [Федеральный закон № 146-ФЗ, принят 26.11.2001 г., по состоянию на 29.04.2008] // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 49. - Ст. 4552.

  5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст]: [федеральный закон № 138-ФЗ, принят 14.11.2002 г., по состоянию на 22.07.2008] // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532.

  6. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації [Текст]: [Федеральний закон № 95-ФЗ, прийнятий 24.07.2002 р., станом на 22.07.2008] / / Збори законодавства РФ. - 2002. - № 30. - Ст. 3012.

  7. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст]: [Федеральный закон № 223-ФЗ, принят 29.12.1995 года, 30.06.2008] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 1. - Ст. 16.

  8. Об охране здоровья граждан [Текст]: [Основы законодательства Российской Федерации утв. ВС РФ № 5487-1, от 22.07.1993 г., по состоянию на 18.10.2007] // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 33. - Ст. 1318.

  9. Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації [Текст]: [Федеральний закон № 149-ФЗ, від 27.07.2006 р.] / / Збори законодавства РФ. - 2006. – № 31 (1 ч.). - Ст. 3448.

  10. Об охране окружающей среды [Текст]: [Федеральный закон № 7-ФЗ, от 10.01.2002 г., по состоянию на 23.07.2008] // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 2. - Ст. 133.

  11. Об иммунопрофилактике инфекционных болезней [Текст]: [Федеральный закон № 157-ФЗ, от 17.09.1998 г., по состоянию на 01.12.2007] // Собрание законодательства РФ. - 1998. – № 38. - Ст. 4736.

  12. Об общественных объединениях [Текст]: [Федеральный закон № 82-ФЗ, от 19.05.1995 г., по состоянию на 02.02.2006] // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 21. - Ст. 1930.

  13. О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов [Текст]: [Федеральный закон № 45-ФЗ, от 20.04.1995 г., по состоянию на 22.08.2004] // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 17. - Ст. 1455.

  14. О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации [Текст]: [Федеральный закон № 7-ФЗ, от 13.01.1995 г., по состоянию на 16.10.2006] // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 3. - Ст. 170.

  15. О праве граждан российской федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации [Текст]: [Закон РФ № 5242-1, от 25.06.1993 г., по состоянию на 18.07.2006] // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 32. - Ст. 1227.

  16. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан [Текст]: [Закон РФ № 4866-1, от 27.04.1993 г., по состоянию на 14.12.1995] // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 19. - Ст. 685.

  17. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании [Текст]: [Закон РФ № 3185-1, от 02.07.1992 г., по состоянию на 22.08.2004] // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 33. - Ст. 1913.

  18. О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации [Текст]: [Закон РФ № 2487-1, от 11.03.1992 г., по состоянию на 24.07.2007] // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. - 1992. - № 17. - Ст. 888.

  19. О средствах массовой информации [Текст]: [Закон РФ № 2124-1, от 27.12.1991 г., по состоянию на 24.07.2007] // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 7. - Ст. 300.

  20. О милиции [Текст]: [Закон РФ № 1026-1, от 18.04.1991 г., по состоянию на 02.10.2007] // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. - № 16. - Ст. 503.

  21. О медицинском страховании граждан в Российской Федерации [Текст]: [Закон РФ № 1499-1, от 28.06.1991 г., по состоянию на 29.12.2006] // Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. - № 27. - Ст. 920.

Наукова та навчальна література

  1. Агарков М.М. Основные проблемы правосубъектности граждан в советском гражданском и семейном праве: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. [Текст] – М., 1974. - 38 с.

  2. Акопов В.И. Этические, правовые и медицинские проблемы эвтаназии [Текст] // Медицинская этика и право. - 2000. - № 1. - С. 52.

  3. Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма. [Текст] – М., Государственное издательство юридической литературы. 1961. - 542 с.

  4. Анісімов А.Л. Гражданско-правовая защита чести достоинства и деловой репутации. [Текст] - М., Юрайт. 2007. - 512 с.

  5. Анисимов Л.Н. Конституционный статус советских граждан и система его гарантий. [Текст] - М., Юридична література. 1979. - 482 ​​с.

  6. Анісімов А.Л. Честь, гідність, ділова репутація під захистом закону [Текст] - М., Норма. 2008. – 516 с.

  7. Баглай М.В. Конституційне право Російської Федерації. Підручник. [Текст] - М., Юрист. 2008. - 674 с.

  8. Балашкина И.В. Особенности конституционного регулирования права на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации [Текст] // Право и политика. - 2007. - № 7. - С. 25.

  9. Бандорин Л.Е. Проблемы охраны исконной среды обитания, окружающей среды и экологических прав коренных малочисленных народов [Текст] // Экологическое право. - 2007. - № 5. - С. 27.

  10. Басманова Н.К. К вопросу о противоправных действиях как основании возникновения правоотношений возмещения и компенсации [Текст] // Адвокат. - 2008. - № 7. - С. 21.

  11. Басін Ю.Г. Основы гражданского законодательства о защите субъективных гражданских прав [Текст] // Проблемы применения Основ гражданского законодательства и Основ гражданского судопроизводства СССР и союзных республик. - Саратов., Вид-во СЮЇ. 1971. - 398 с.

  12. Батя А.А. Возмещение морального вреда [Текст] – М., Юнити-Дана. 2008. - 486 с.

  13. Беляева Н.Г. Право на неприкосновенность частной жизни и доступ к персональным данным [Текст] // Правоведение. - 2001. - № 1. - С. 14.

  14. Бочило И. Персональные данные в сфере бизнеса [Текст] // Закон. - 2002. - № 12. - С. 26.

  15. Братусь С.Н. Суб'єкти цивільного права. [Текст] - М., Статут. 2004. - 548 с.

  16. Бринчук М.М. Благоприятная окружающая среда - важнейшая категория права [Текст] // "Журнал российского права. – 2008. – № 9. – С. 23.

  17. Брюховецкий Н.Н. Недобросовестная конкуренция: к сведению предпринимателя [Текст] // Законодательство и экономика. - 2008. - № 5. - С. 21.

  18. Будякова Т.П. Личные неимущественные права испытуемого в психологических исследованиях [Текст] // Право и образование. - 2003. - № 1. - С. 12.

  19. Васильева М.И. Юридические аспекты участии граждан в охране окружающей среды [Текст] // Государство и право. - 1995. - № 5. – С. 133-135.

  20. Володіна С.І., Дашкін Е. Ш. Честь, гідність, ділова репутація і право на них [Текст] / / цивілісти. - 2008. - № 3. - С. 24.

  21. Вопросы общей теории советского права [Текст] / Под ред. Братуся С.Н. - М., Госюріздат. 1960. - 542 с.

  22. Гаврилова Э.П. Коммерческая тайна и результаты интеллектуальной деятельности [Текст] // Патенты и лицензии. - 2006. - № 4. - С. 19.

  23. Гаскарова М.Л. Концепция достоинства человека в немецком конституционном праве [Текст] // Журнал российского права. - 2002. - № 4. - С. 15.

  24. Голубєв К.І., Наріжний С.В. Компенсация морального вреда как способ защиты неимущественных благ личности. [Текст] – СПб., Изд-во Юридический центр Пресс. 2008. - 476 с.

  25. Гоглашвили А.У. Можно ли предоставить право на добровольный уход из жизни заключенным пожизненно? [Текст] // Уголовная юстиция: проблемы правоприменения. Збірник наукових праць. - М., Статут. 2006. - 398 с.

  26. Гончаров Е.И. Вопросы реализации самозащиты прав и свобод человека и гражданина в гражданском законодательстве Российской Федерации [Текст] // Гражданское право. - 2006. - № 3. – С. 30-33.

  27. Цивільне право. Підручник. Частина I. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. - М., Проспект. 2008. - 734 с.

  28. Цивільне право. У 2-х томах. Том I. Підручник [Текст] / Под ред. Суханова Є.А. - М., Волтерс Клувер. 2008. - 724 с.

  29. Цивільне право. Частина перша. Підручник [Текст] / Под ред. Калпин А.Г., Масляєва А.І. - М., МАУП. 2007. - 674 с.

  30. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав [Текст] – М., Статут. 2002. - 498 с.

  31. Гюрджан О.М., Григорян Э.А. О некоторых вопросах, связанных с определением места жительства ребенка [Текст] // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2008. - № 5. -С. 18.

  32. Дробышевская Т.В. Личные неимущественные права граждан [Текст] – М., Юрайт. 2007. - 398 с.

  33. Єгоров К.Ф. Личные неимущественные права граждан СССР [Текст] // Ученые записки. ЛГУ. – 1953. - Вип. 4. № 151. - С. 153.

  • Єгоров Н.Д. Цивільно-правове регулювання суспільних відносин. [Текст] - Л., Изд-во ЛДУ. 1988. - 418 с.

  • Емцева И.А Защита гражданских прав новые аспекты (защит корпоративных прав акционеров и самозащита) [Текст] // Юрист. - 2008. - № 2. - С. 31.

  • Ерошенко А.Л. Гражданско-правовая защита чести и достоинства личности. [Текст] / / Радянська держава і право. – 1980. - № 10. - С.21.

  • Зайцева А.М. Распоряжение правом на жизнь [Текст] // Конституционное и муниципальное право. - 2008. - № 10. - С. 19.

  • Іоффе О.С. Цивільне право. Вибрані праці. [Текст] - М., Статут. 2000. - 672 с.

  • Іоффе О.С. Личные неимущественные права и их место в системе советского гражданского права [Текст] // Советское государство и право. - 1966. - № 7. - С. 53.

  • Іоффе О.С. Новая кодификация советского гражданского законодательства и охрана чести и достоинства граждан [Текст] // Советское государство и право. - 1962. - № 7. - С. 64.

  • Іоффе О.С. Радянське цивільне право. [Текст] - Л., Изд-во ЛДУ. 1958. - 672 с.

  • Іоффе О.С. Шарогородский М.Д. Питання теорії права. [Текст] - М., Статут. 2006. - 724 с.

  • Исаева В.Ю. Организационно-правовые формы легального лишения права человека на жизнь [Текст] // Современное право. - 2007. - № 2. - С. 24.

  • Калинин В.М. Жизнь и здоровье военнослужащих - под охрану закона [Текст] // Право в Вооруженных Силах. - 2001. - № 4. - С. 32.

  • Кархалев Д.Н. Самозащита гражданских прав [Текст] // Российский судья. - 2008. - № 2. - С. 25.

  • Каширин А. Дело чести [Текст] // ЭЖ-Юрист. - 2008. - № 8. - С. 7.

  • Керімов Д.А. Психологический аспект правового бытия [Текст] // Право и образование. - 2000. - № 4. - С. 29.

  • Киров А.А. Способы передвижения: социально-правовые аспекты российской действительности [Текст] // Социальные проблемы права. СБ статей. Выпуск второй. – М., Изд-во МГСУ «Союз». 2001. - 472 с.

  • Козьминых Е. Обязательства вследствие причинения вреда здоровью при оказании медицинских услуг [Текст] // Российская юстиция. - 2001. - № 2. - С. 22.

  • Комментарий к Постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам (издание второе, переработанное и дополненное) [Текст] / Под ред. Жуйкова В.М. - М., Норма. 2008. - 536 с.

  • Костін О.О. Гражданско-правовая защита чести, достоинства лица пострадавшего от неправомерных действий правоохранительных органов [Текст] // Юридический мир. - 2008. - № 4. - С. 11.

  • Красавчикова Л.О. Личная жизнь под охраной закона. [Текст] - М., Юридична література. 1983. – 198 с.

  • Красавчикова Л.О. Перспективы и проблемы в регулировании личных неимущественных отношений по новому ГК РФ [Текст] // Цивилистические записки. Міжвузівський збірник наукових праць. - М., Статут. 2007. - 432 с.

  • Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными, прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации. Авторефер. дисс. докт. юрид. наук. [Текст] – Екатеринбург., 1994. - 38 с.

  • Красавчиков О.А. Охрана интересов личности и свод законов Советского государства [Текст] // Гражданско-правовая охрана интересов личности в СССР. – Свердловск., Свердл. юр. ин-т. 1977. - 576 с.

  • Кухарук В.В. Об ответственности за посягательство на здоровье населения и общественную нравственность [Текст] // Журнал российского права. - 2003. - № 5. - С. 37.

  • Лопатин В.Н. Политика и право при обеспечении информационно-психологической безопасности [Текст] // Право и политика. Nota Bene. - 2000. - № 10. - С. 93.

  • Мазуров В.А Тайна: государственная, коммерческая, банковская, частной жизни. Уголовно-правовая защита: Учебное пособие. [Текст] – М., Дашков и К. 2008. - 176 с.

  • Малеина М.М. Особисті немайнові права громадян: поняття, здійснення, захист. [Текст] – М., МЗ Пресс. 2006. - 498 с.

  • Малеина М.М. Частная жизнь «за стеклом»: правовые проблемы проведения интерактивных игровых шоу в реальном времени и способы их решения [Текст] // Законодательство. - 2002. - № 2. - С. 29.

  • Малько А.В. Категория «правовая жизнь»: проблемы становления [Текст] // Государство и право. – 2001 – № 5. - С. 13.

  • Матузов Н.І. Субъективные права граждан СССР. [Текст] – Саратов., Приволжское книжное издательство. 1966. - 538 с.

  • Марченко С.В. Базовые Понятия чести, достоинства и деловой репутации как объектов гражданских прав [Текст] // Адвокатская практика. - 2004. - № 4. – С. 33.

  • Михайлова И.А. Право на жизнь [Текст] // Цивилист. - 2007. - № 2. - С. 38.

  • Михайлова И.А. Право на жизнь: актуальные проблемы законодательства, теория и практика [Текст] // Российский судья. - 2005. - № 8. - С. 22.

  • Міцкевич А.В. Суб'єкти цивільного права. [Текст] - М., Статут. 2006. – 470 с.

  • Настольная книга судьи по гражданским делам (2-е издание, переработанное и дополненное) [Текст] / Под ред. Толчеева Н.К. - М., ТК Велбі. 2008. - 478 с.

  • Николаев А.В. К вопросу о содержании права на благой приятную окружающую среду [Текст] // Социальные проблемы права. СБ статей Вып. IV. - М., Юрайт. 2004. - 478 с.

  • Певницкий С.Г. Защита чести, достоинства и деловой репутации: соотношение с правом на свободу слова и свободу выражения мнения, Правовая позиция Европейского суда по правам человека [Текст] // Российский судья. - 2004. - № 5. - С. 28.

  • Петрова Г Защита неприкосновенности частной жизни [Текст] // Законность. - 2008. - № 6. - С. 43.

  • Петров В.В. Окружающая среда и здоровье человека (три формы возмещения вреда, здоровью) [Текст] // Экологическое право. - 2002. - № 1. - С. 17.

  • Пєшкова О.А. Ответственность и защита при причинении вреда неимущественным правам и нематериальным благам граждан и юридических лиц. Автореф. канд. дис. [Текст] – Волгоград., 1998. - 38 с.

  • Покровський І.А. Основные проблемы гражданского права [Текст] – М., Статут. 2003. - 642 с.

  • Романовский Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни. [Текст] - М., Юрайт. 2007. - 218 с.

  • Різник Г.М. Страдания по тарифу [Текст] // ЭЖ-Юрист. - 2008. - № 35. - С. 7.

  • Римское частное право: учебник [Текст] / Под ред. Новицького І.Б., Перетерского І.С. - М., МАУП. 2006. - 762 с.

  • Рясенцев В..А. Неимущественный интерес я советском гражданском праве [Текст] // Уч. записки Mocковского юрид. ин-та. - 1970. - Вип. 1. - С. 26-27.

  • Сараев Д.В. О соотношении понятий нематериальные блага и личные неимущественные права [Текст] // Юридический мир. - 2008. - № 4. - С.17.

  • Свердлык Г.А., Страунинг Г.А. Защита и самозащита гражданских прав Учебное пособие. [Текст] - М., Юрайт. 2008. - 498 с.

  • Соколовский А.М. Проблемы правового обеспечения сохранности персональных данных военнослужащих [Текст] // Закон и армия. - 2004. - № 2. - С. 22.

  • Солонченко И. Право индивида на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну [Текст] // Юридический мир. - 2008. - № 2. - С. 18.

  • Спиридонов Л.И. Теорія держави і права. [Текст] - М., Норма. 2008. - 842 с.

  • Тасоков С. Запрет эвтаназии унижает человеческое достоинство [Текст] // Российская юстиция. - 2003. - № 2. – С. 40.

  • Теорія держави і права [Текст] / Под ред. Бабаева В.К. - М., Волтерс Клувер. 2007. - 876 с.

  • Теории государства и права. Підручник [Текст] / Под ред. Карельского В.М., Перевалона В.Д. - М., Інфра-М. 2006. - 764 с.

  • Тесаков С. Запрет эвтаназии унижает человеческое достоинство [Текст] // Российская юстиция. - 2003. - № 2. – С. 40.

  • Тимофеева Н.Ю. Местожительство приезжего подопечного [Текст] // Жилищное право. - 2008. - № 8. - С. 27.

  • Титов К.Ю. Хрестоматия по истории государства и праву России. Навчальний посібник. [Текст] - М., Юрайт. 2007. - 864 с.

  • Толстая Е.В. Способы защиты личных неимущественных прав. Автореф. дисс. канд. юрид. наук [Текст] – М., 2002. - 42 с.

  • Троценко Т. Самозащита как способ защиты гражданских прав. [Текст]– М., Юнита-Дана. 2007. – 282 с.

  • Фатьянов AA Правовое обеспечение безопасности информации в Российской Федерации: Учебное пособие. [Текст] - М., Юрист. 2008. - 418 с.

  • Цадыкова Э.А. Гарантии охраны и защиты персональных данных человека и гражданина [Текст] // Конституционное и муниципальное право. - 2007. - № 14. - С. 19.

  • Цвєтков І.В. Що є відшкодування шкоди? [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2008. - № 25. - С. 9.

  • Чернега К.А. Правовые проблемы эвтаназии в России [Текст] // Гражданин и право. - 2003. - № 1. - С. 37.

  • Черников О.Ю. Достоверная диффамация как посягательство на неприкосновенность частной жизни [Текст] // ЭЖ-Юрист. - 2008. - № 7. - С. 10.

  • Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського права. [Текст] - М., Статут. 2005. - 648 с.

  • Шишенін А.В. Умови настання відповідальності у справах про захист честі і гідності громадян [Текст] / / Адвокат. - 2008. - № 7. - С. 14.

  • Школяренко Е.А. Статус бездомных и лиц без определенного места жительства: необходимо четкое правовое регулирование [Текст] // Журнал российского права. - 2004. - № 5. - С. 43.

  • Ерделевскій А.М. Компенсация морального вреда. Комментарий [Текст] – М., Волтерс Клувер. 2008. - 376 с.

  • Южанин Н.В. Самозащита и удержание как способ обеспечения исполнения обязательства [Текст] // Юрист. - 2007. - № 8. – С. 15-17.

    1. Ярочкин В. Коммерческая тайна в условиях рыночной экономики [Текст] // Интеллектуальная собственность. - 2007. - № 12. - С. 28

    Матеріали юридичної практики

    1. О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц [Текст]:[Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 3, от 24.02.2005 г.] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2005. - № 4. - С. 21.

    2. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда» [Текст]:[Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, от 20.12.1994 г.] //Бюллетень Верховного Суда РФ.- 1995. - № 3.- С.4.

    3. Определение Верховного Суда РФ № 2-Г08-17 от 15.04.2008 г. [Текст] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2008. - № 10. - С. 37.

    4. Определение Верховного Суда РФ от 18 июля 2006 года по делу № 47-г06-187 [Текст] //Бюллетень Верховного Суда РФ.- 2006.- № 7.-С.31.

    5. Определение Верховного Суда РФ от 2 мая 2008 года по делу № 66-о05-139 [Текст] //Бюллетень Верховного Суда РФ.-2008.- №10.- С.29.

    1 О средствах массовой информации [Текст]: [Закон РФ № 2124-1, от 27.12.1991 г., по состоянию на 24.07.2007] // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 7. - Ст. 300; Об охране здоровья граждан [Текст]: [Основы законодательства Российской Федерации утв. ВС РФ № 5487-1, от 22.07.1993 г., по состоянию на 18.10.2007] // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 33. - Ст. 1318.

    2 Шершеневич Г.Ф. Підручник російського громадянського права. [Текст] - М., Статут. 2005. – С. 356, 575; Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права [Текст] – М., Статут. 2003. – С. 120 - 131.

    3 Иоффе О.С. Личные неимущественные права и их место в системе советского гражданского права [Текст] // Советское государство и право. - 1966. - № 7. – С. 53; Красавчиков О.А. Охрана интересов личности и свод законов Советского государства [Текст] // Гражданско-правовая охрана интересов личности в СССР. – Свердловск., Свердл. юр. ін-т. 1977. – С. 23; Анисимов Л.Н. Конституционный статус советских граждан и система его гарантий. [Текст] - М., Юридична література. 1979. – С. 103.

    4 Малеина М.М. Особисті немайнові права громадян: поняття, здійснення, захист. [Текст] – М., МЗ Пресс. 2006. – С. 87; Анисимов А.Л. Гражданско-правовая защита чести достоинства и деловой репутации. [Текст] - М., Юрайт. 2007. – С. 85; Шишенина А.В. Умови настання відповідальності у справах про захист честі і гідності громадян [Текст] / / Адвокат. - 2008. - № 7. - С. 14.

    5 Гражданское право. Підручник. Частина I. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. - М., Проспект. 2008. – С. 312-313.

    6 Покровский И.А. Указ. соч. - С. 121.

    7 Покровский И.А. Указ. соч. – С. 122.

    8 Іоффе О.С. Радянське цивільне право. [Текст] - Л., Изд-во ЛДУ. 1958. – С. 101; Егоров К.Ф. Личные неимущественные права граждан СССР [Текст] // Ученые записки. ЛГУ. – 1953. - Вип. 4. № 151. - С. 153.

    9 Мицкевич А.В. Суб'єкти цивільного права. [Текст] - М., Статут. 2006. - С. 59.

    10 Сараев Д.В. О соотношении понятий нематериальные блага и личные неимущественные права [Текст] // Юридический мир. - 2008. - № 4. - С. 17.

    11 Агарков М.М. Основные проблемы правосубъектности граждан в советском гражданском и семейном праве: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. [Текст] – М., 1974. - С. 12.

    12 Иоффе О.С. Новая кодификация советского гражданского законодательства и охрана чести и достоинства граждан [Текст] // Советское государство и право. - 1962. - № 7. - С. 64.

    13 Братусь С.Н. Суб'єкти цивільного права. [Текст] - М., Статут. 2004. - С. 130.

    14 Анисимов А.Л. Гражданско-правовая защита чести достоинства и деловой репутации. [Текст] - М., Юрайт. 2007. - С. 23.

    15 Красавчикова Л.О. Перспективы и проблемы в регулировании личных неимущественных отношений по новому ГК РФ [Текст] // Цивилистические записки. Міжвузівський збірник наукових праць. - М., Статут. 2007. - С. 38.

    16 Голубев К.И., Нарижний С.В. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту немайнових благ особистості. [Текст] – СПб., Изд-во Юридический центр Пресс. 2008. – С. 46 - 47.

    17 Егоров Н.Д. Цивільно-правове регулювання суспільних відносин. [Текст] - Л., Изд-во ЛДУ. 1988. – С. 76; Пешкова О.А. Ответственность и защита при причинении вреда неимущественным правам и нематериальным благам граждан и юридических лиц. Автореф. канд. дис. [Текст] – Волгоград., 1998. - С. 15.

    18 Егоров Н.Д. Указ. соч. - С. 118.

    19 Пешкова О.А. Указ. соч. – С. 15 - 16.

    20 Малеина М.Н. Указ. соч. – С. 16 - 22.

    21 Малеина М.Н. Указ. соч. - С. 14.

    22 Басманова Н.К. К вопросу о противоправных действиях как основании возникновения правоотношений возмещения и компенсации [Текст] // Адвокат. - 2008. - № 7. – С. 21; Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. Комментарий [Текст] – М., Волтерс Клувер. 2008. - С. 76.

    23 Васильева М.И. Юридические аспекты участии граждан в охране окружающей среды [Текст] // Государство и право. - 1995. - № 5. – С. 133-135.

    24 Спиридонов Л.И. Теорія держави і права. [Текст] - М., Норма. 2008. – С. 302-303, Теория государства и права [Текст] / Под ред. Бабаева В.К. - М., Волтерс Клувер. 2007. – С. 443.

    25 Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма. [Текст] – М., Государственное издательство юридической литературы. 1961. - С. 225.

    26 Гражданское право. У 2-х томах. Том I. Підручник [Текст] / Под ред. Суханова Є.А. - М., Волтерс Клувер. 2008. – С. 409.

    27 Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР. [Текст] – Саратов., Приволжское книжное издательство. 1966. – С.53.

    28 Теории государства и права. Підручник [Текст] / Под ред. Карельского В.М., Перевалона В.Д. - М., Інфра-М. 2006. – С. 342; Гражданское право. Частина перша. Підручник [Текст] / Под ред. Калпин А.Г., Масляєва А.І. - М., МАУП. 2007. – С. 48-49, Гражданское право. У 2-х томах. Том I. Підручник [Текст] / Под ред. Суханова Є.А. - М., Волтерс Клувер. 2008. – С. 92-93.

    29 Гражданское право. Підручник. Частина I. [Текст] / Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. - М., Проспект. 2008. – С. 336.

    30 Вопросы общей теории советского права [Текст] / Под ред. Братуся С.Н. - М., Госюріздат. 1960. – С. 276.

    31 Иоффе О.С. Шарогородский М.Д. Питання теорії права. [Текст] - М., Статут. 2006. - С. 225.

    32 Резник Г.М. Страдания по тарифу [Текст] // ЭЖ-Юрист. - 2008. - № 35. – С. 7; Цветков И.В. Що є відшкодування шкоди? [Текст] / / ЕЖ-Юрист. - 2008. - № 25. – С. 9; Батяев А.А. Возмещение морального вреда [Текст] – М., Юнити-Дана. 2008. - С. 113.

    33 Свердлык Г.А., Страунинг Г.А. Защита и самозащита гражданских прав Учебное пособие. [Текст] - М., Юрайт. 2008. – С. 37-38.

    34 Кархалев Д.Н. Самозащита гражданских прав [Текст] // Российский судья. - 2008. - № 2. – С. 25; Троценко Т. Самозащита как способ защиты гражданских прав. [Текст]– М., Юнита-Дана. 2007. – С. 45; Гончаров Е.И. Вопросы реализации самозащиты прав и свобод человека и гражданина в гражданском законодательстве Российской Федерации [Текст] // Гражданское право. - 2006. - № 3. – С. 30-33; Емцева И.А Защита гражданских прав новые аспекты (защит корпоративных прав акционеров и самозащита) [Текст] // Юрист. - 2008. - № 2. – С. 31; Южанин Н.В. Самозащита и удержание как способ обеспечения исполнения обязательства [Текст] // Юрист. - 2007. - № 8. – С. 15-17.

    35 Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав [Текст] – М., Статут. 2002. – С. 117

    36 Цивільне право. У 2-х томах. Том I. Підручник [Текст] / Под ред. Суханова Є.А. - М., Волтерс Клувер. 2008. – С. 413.

    37 Басин Ю.Г. Основы гражданского законодательства о защите субъективных гражданских прав [Текст] // Проблемы применения Основ гражданского законодательства и Основ гражданского судопроизводства СССР и союзных республик. - Саратов., Вид-во СЮЇ. 1971. - С. 16.

    38 Толстая Е.В. Способы защиты личных неимущественных прав. Автореф. дисс. канд. юрид. наук [Текст] – М., 2002. - С. 13.

    39 Ведомости СНД и ВС РФ. - 1993. - № 32. - Ст. 1227.

    40 Определение Верховного Суда РФ № 2-Г08-17 от 15.04.2008 г. [Текст] / / Бюлетень Верховного Суду РФ. - 2008. - № 10. - С. 37.

    41 Відомості СНР і ЗС РФ. - 1993. - № 19. - Ст. 685.

    42 Комментарий к Постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации по гражданским делам (издание второе, переработанное и дополненное) [Текст] / Под ред. Жуйкова В.М. - М., Норма. 2008. - С. 127.

    43 Настольная книга судьи по гражданским делам (2-е издание, переработанное и дополненное) [Текст] / Под ред. Толчеева Н.К. - М., ТК Велбі. 2008. - С. 78.

    44 Брюховецкий Н.Н. Недобросовестная конкуренция: к сведению предпринимателя [Текст] // Законодательство и экономика. - 2008. - № 5. - С. 21.

    45 Костин А.А. Гражданско-правовая защита чести, достоинства лица пострадавшего от неправомерных действий правоохранительных органов [Текст] // Юридический мир. - 2008. - № 4. - С. 11.

    46 Эрдаевский Л.М. Указ. соч. - С. 84.

    47 Определение Верховного Суда РФ от 2 мая 2008 года по делу № 66-о05-139 [Текст] //Бюллетень Верховного Суда РФ.-2008.- №10.- С.29.

    48 Рясенцев В..А. Неимущественный интерес я советском гражданском праве [Текст] // Уч. записки Moc ковского юрид. ин-та. - 1970. - Вип. 1. - С. 26-27.

    49 Гражданское право. Частина перша. Підручник [Текст] / Под ред. Калпин А.Г., Масляєва А.І. - М., МАУП. 2007. – С. 134-135; Анисимов А.Л. Честь, гідність, ділова репутація під захистом закону [Текст] - М., Норма. 2008. – С. 113; Каширин А. Дело чести [Текст] // ЭЖ-Юрист. - 2008. - № 8. – С. 7; Володина С.И., Дашкина Э.Ш. Честь, гідність, ділова репутація і право на них [Текст] / / цивілісти. - 2008. - № 3. - С.24.

    50 Дробышевская Т.В. Личные неимущественные права граждан [Текст] – М., Юрайт. 2007. – С. 30-33.

    51 Там же. - С.11-32.

    52 Малько А.В. Категория «правовая жизнь»: проблемы становления [Текст] // Государство и право. – 2001 – № 5. – С. 13; Солонченко И. Право индивида на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну [Текст] // Юридический мир. - 2008. - № 2. – С. 18; Петрова Г Защита неприкосновенности частной жизни [Текст] // Законность. - 2008. - № 6. – С. 43; Черников О. Ю. Достоверная диффамация как посягательство на неприкосновенность частной жизни [Текст] // ЭЖ-Юрист. - 2008. - № 7. - С. 10.

    53 Баглай М.В. Конституційне право Російської Федерації. Підручник. [Текст] - М., Юрист. 2008. – С. 181.

    54 Ярочкин В. Коммерческая тайна в условиях рыночной экономики [Текст] // Интеллектуальная собственность. - 2007. - № 12. – С. 28; Гаврилова Э.П. Коммерческая тайна и результаты интеллектуальной деятельности [Текст] // Патенты и лицензии. - 2006. - № 4. – С. 19; Мазуров В.А Тайна: государственная, коммерческая, банковская, частной жизни. Уголовно-правовая защита: Учебное пособие. [Текст] – М., Дашков и К. 2008. - С.56.

    55 Беляева Н.Г. Право на неприкосновенность частной жизни и доступ к персональным данным [Текст] // Правоведение. - 2001. - № 1. – С. 14; Бочило И. Персональные данные в сфере бизнеса [Текст] // Закон. - 2002. - № 12. – С. 26; Соколовский А.М. Проблемы правового обеспечения сохранности персональных данных военнослужащих [Текст] // Закон и армия. - 2004. - № 2. – С. 22; Цадыкова Э.А. Гарантии охраны и защиты персональных данных человека и гражданина [Текст] // Конституционное и муниципальное право. - 2007. - № 14. – С. 19; Фатьянов A . A . Правовое обеспечение безопасности информации в Российской Федерации: Учебное пособие. [Текст] - М., Юрист. 2008. – С. 212.

    56 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными, прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации. Авторефер дисс. докт. юрид. наук. [Текст] – Екатеринбург., 1994. - С. 14.

    57 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными, прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации. Авторефер. дисс. докт. юрид. наук. [Текст] – Екатеринбург., 1994. - С. 7.

    58 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными, прав граждан (физических лиц) в гражданском праве Российской Федерации. Авторефер. дисс. докт. юрид. наук. [Текст] – Екатеринбург., 1994. - С. 13.

    59 Дробышевская Т.В. Указ. соч. – С. 46-47.

    60 Определение Верховного Суда РФ от 18 июля 2006 года по делу № 47-г06-187 [Текст] //Бюллетень Верховного Суда РФ.- 2006.- № 7.-С.31.

    61 Михайлова И.А. Право на жизнь: актуальные проблемы законодательства, теория и практика [Текст] // Российский судья. - 2005. - № 8. - С. 22.

    62 Зайцева А.М. Распоряжение правом на жизнь [Текст] // Конституционное и муниципальное право. - 2008. - № 10. - С. 19.

    63 Михайлова И.А. Право на жизнь [Текст] // Цивилист. - 2007. - № 2. - С. 38.

    64 Гоглашвили А.У. Можно ли предоставить право на добровольный уход из жизни заключенным пожизненно? [Текст] // Уголовная юстиция: проблемы правоприменения. Збірник наукових праць. - М., Статут. 2006. – С.59.

    65 Тасоков С. Запрет эвтаназии унижает человеческое достоинство [Текст] // Российская юстиция. - 2003. - № 2. – С. 40; Чернега К.А. Правовые проблемы эвтаназии в России [Текст] // Гражданин и право. - 2003. - № 1. – С. 37; Исаева В.Ю. Организационно-правовые формы легального лишения права человека на жизнь [Текст] // Современное право. - 2007. - № 2. - С. 24.

    66 Акопов В.И. Этические, правовые и медицинские проблемы эвтаназии [Текст] // Медицинская этика и право. - 2000. - № 1. - С. 52.

    67 Чернега К.А. Указ. соч. - С. 47.

    68 Тесаков С. Запрет эвтаназии унижает человеческое достоинство [Текст] // Российская юстиция. - 2003. - № 2. – С. 40.

    69 Малеина М.Н. Особисті немайнові права громадян: поняття, здійснення, захист. [Текст] – М., МЗ Пресс. 2006. - С. 73.

    70 Калинин В.М. Жизнь и здоровье военнослужащих - под охрану закона [Текст] // Право в Вооруженных Силах. - 2001. - № 4. – С. 32; Козьминых Е. Обязательства вследствие причинения вреда здоровью при оказании медицинских услуг [Текст] // Российская юстиция. - 2001. - № 2. – С. 22, Кухарук В.В. Об ответственности за посягательство на здоровье населения и общественную нравственность [Текст] // Журнал российского права. - 2003. - № 5. - С. 37.

    71 Большая Советская Энциклопедия. [Текст] - М., Наука. 1972. Т. 9. – С. 442.

    72 Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. - № 27. - Ст. 920.

    73 Красавчикова Л.О. Перспективы и проблемы в регулировании личных неимущественных отношений по новому ГК РФ [Текст] // Цивилистические записки. Міжвузівський збірник наукових праць. - М., Статут. 2007. – С. 93-95; Малеина М.Н. Указ. соч. - С. 77.

    74 Збори законодавства РФ. - 1998. – № 38. - Ст. 4736.

    75 Будякова Т.П. Личные неимущественные права испытуемого в психологических исследованиях [Текст] // Право и образование. - 2003. - № 1. – С. 12; Керимов Д.А. Психологический аспект правового бытия [Текст] // Право и образование. - 2000. - № 4. – С. 29; Лопатин В.Н. Политика и право при обеспечении информационно-психологической безопасности [Текст] // Право и политика. Nota Bene. - 2000. - № 10. – С.93.

    76 Бринчук М.М. Благоприятная окружающая среда - важнейшая категория права [Текст] // "Журнал российского права. – 2008. – № 9. – С. 23; Бандорин Л.Е. Проблемы охраны исконной среды обитания, окружающей среды и экологических прав коренных малочисленных народов [Текст] // Экологическое право. – 2007. – № 5. – С. 27; Петров В.В. Окружающая среда и здоровье человека (три формы возмещения вреда, здоровью) [Текст] // Экологическое право. – 2002. – № 1. – С. 17.

    77 Николаев А.В. К вопросу о содержании права на благой приятную окружающую среду [Текст] // Социальные проблемы права. СБ статей Вып. IV . - М., Юрайт. 2004. – С. 75-86.

    78 Николаев А. В. Указ. соч. - С. 77-81.

    79 Малеина М.М. Частная жизнь «за стеклом»: правовые проблемы проведения интерактивных игровых шоу в реальном времени и способы их решения [Текст] // Законодательство. - 2002. - № 2. - С. 29.

    80 Красавчикова Л. О. Личная жизнь под охраной закона. [Текст] - М., Юридична література. 1983. - С. 14.

    81 Романовский Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни. [Текст] - М., Юрайт. 2007. – С. 59

    82 Там же.

    83 Малеина М.Н. Особисті немайнові права громадян: поняття, здійснення, захист. [Текст] – М., МЗ Пресс. 2006. - С. 153.

    84 Красавчикова Л.О. Личная жизнь под охраной закона. [Текст] - М., Юридична література. 1983. - С. 15.

    85 Збори законодавства РФ. - 2006. – № 31 (1 ч.). - Ст. 3448.

    86 Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 3. - Ст. 170.

    87 Иоффе О.С. Цивільне право. Вибрані праці. [Текст] - М., Статут. 2000. - С. 256.

    88 Гражданское право. У 2-х томах. Том I. Підручник [Текст] / Под ред. Суханова Є.А. - М., Волтерс Клувер. 2008. – С. 217.

    89 Дробышевская Т.В. Указ. соч. - С. 52.

    90 Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 21. - Ст. 1930.

    91 Киров А.А. Способы передвижения: социально-правовые аспекты российской действительности [Текст] // Социальные проблемы права. СБ статей. Выпуск второй. – М., Изд-во МГСУ «Союз». 2001. – С. 26-34.

    92 Тимофеева Н.Ю. Местожительство приезжего подопечного [Текст] // Жилищное право. - 2008. - № 8. – С. 27; Гюрджан О.М., Григорян Э.А. О некоторых вопросах, связанных с определением места жительства ребенка [Текст] // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2008. - № 5. -С. 18; Школяренко Е.А. Статус бездомных и лиц без определенного места жительства: необходимо четкое правовое регулирование [Текст] // Журнал российского права. - 2004. - № 5. - С. 43.

    93 Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. - № 16. - Ст. 503.

    94 Малеина М.Н. Указ. соч. – С. 124-135; Дробышевская Т.В. Указ. соч. – С. 31 -32.

    95 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. - 1992. - № 17. - Ст. 888.

    96 Малеина М.І. Указ. соч. – С. 125-130.

    97 Збори законодавства РФ. - 1995. - № 17. - Ст. 1455.

    98 Балашкина И.В. Особенности конституционного регулирования права на неприкосновенность частной жизни в Российской Федерации [Текст] // Право и политика. - 2007. - № 7. - С. 25.

    99 Малеина М.Н. Указ. соч. - С. 114.

    100 Там же. - С. 112-113.

    101 Ерошенко А.Л. Гражданско-правовая защита чести и достоинства личности. [Текст] / / Радянська держава і право. – 1980. - № 10. - С. 21.

    102 Анисимов А.Л. Честь, гідність, ділова репутація під захистом закону [Текст] - М., Норма. 2008. - С. 8.

    103 Марченко С.В. Базовые Понятия чести, достоинства и деловой репутации как объектов гражданских прав [Текст] // Адвокатская практика. - 2004. - № 4. – С. 33.

    104 Гаскарова М.Л. Концепция достоинства человека в немецком конституционном праве [Текст] // Журнал российского права. - 2002. - № 4. - С. 15.

    105 Анисимов А.Л. Честь, гідність, ділова репутація під захистом закону [Текст] - М., Норма. 2008. – С.11.

    106 п. 7 О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц [Текст]:[Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 3, от 24.02.2005 г.] // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2005. - № 4. - С. 21.

    107 Там же.

    108 Певницкий С.Г. Защита чести, достоинства и деловой репутации: соотношение с правом на свободу слова и свободу выражения мнения, Правовая позиция Европейского суда по правам человека [Текст] // Российский судья. - 2004. - № 5. – С. 28; Анисимов А.Л. Честь, гідність, ділова репутація під захистом закону [Текст] - М., Норма. 2008. – С. 244.

    Додати в блог або на сайт

    Цей текст може містити помилки.

    Держава і право | Диплом
    422.9кб. | скачати


    Схожі роботи:
    Система особистих немайнових прав
    Захист особистих немайнових прав
    Поняття і види особистих немайнових прав
    Поняття та правове регулювання особистих немайнових прав
    Цивільно-правовий захист особистих немайнових прав громадян
    Цивільно правовий захист особистих немайнових прав громадян
    Юридична природа немайнових прав
    Здійснення особистих прав і свобод
    Поняття та особливості реалізації особистих прав засуджених до позбавлення з
    © Усі права захищені
    написати до нас